Исключительные права

Содержание

Закончите начатые фразы подходящими словарными словами из списка, ста­вя их в нужной форме. Вставьте пропущенные буквы. 1. Болезненный, тяжёлый сон называют … 2. В освоении космоса у России есть неоспоримый … 3. Волокиту и дамского угодника в честь героя романа Ри­чардсона называют… 4. Восстановление прав и честного имени, а иногда лечение после тяжёлой болезни называют … 5. Каждый из нас, склонных к роскоши и праздности, в душе немного … 6. Если вам не могут дать требуемое, то, скорее всего, пред­ложат … 7. Исключительное право человека или организации — это… Д.?..в.?.львация, с..?.б..?.рит, д..?.гр.?..дация, р.?..аб.?..л..?.тация, л..?.т..?.ргический, пр.?..р..?.тет, л..?.в..?.лас, пр.?..р..?.гатива, м.?..л..?.нхолия, п..?.н..?.гирик, п..?.рл.?..мутр, ф.?..л..?.нтроп, экв..?.в…?лент, ?…м..?.нс..?.пация.

звенел вырвавшись из тёмных глубин земли. Запел хрустальную песенку родник обрадованный человеческой заботой. Выпив родниковой воды усталые путники сели на мягкий ковёр травы. Друзья вы делаете доброе дело помогая обустроить место вокруг родника. 2Выпишите предложение, в котором нужно поставить две запятые. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) Поставьте запятые. Стоя на рельсах Шурка всякий раз чувствовал их лёгкое гудение. Солнце ещё не вошедшее в силу греет бережно и ласково. Ева идёт через площадь по тропинке с ночи запорошённой чистым снегом. Васечкин стоял в воротах ловко прыгая за мячом. 3Выпишите предложение, в котором нужно поставить две запятые. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) Поставьте запятые. Сделав над озером круг белоснежные птицы взмыли в поднебесье. За будкой виднелся неподвижный силуэт лошади запряжённой в повозку. На лесной дороге расходясь веером лежали тени от сосен. Резец мягко чертил по металлу снимая ровную стружку. 4Выпишите предложение, в котором нужно поставить две запятые. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) Поставьте запятые. Все надели свои рюкзаки и посвистывая стали смотреть по сторонам. Помню просторный грязный двор и низкие домики обнесённые забором. Пришвартовав наше судно к обрывистому берегу мы развели костёр. Однажды ранним утром выйдя на двор Воронцов увидел людей шедших краем озера. 5Выпишите предложение, в котором нужно поставить две запятые. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) Поставьте запятые. Висевшие над горами тучи вдруг нахмурились закачались и понеслись в неведомую даль. Дедушка собирался было пройти мимо но заглянув в ворота остановился в недоумении. В углу плача тихо всхлипывал трёхлетний мальчишка. Я вскочил торопливо натянул на себя верхнюю одежду и отойдя от костра прислушался. 6Выпишите предложение, в котором нужно поставить две запятые. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) Поставьте запятые. Собака ощетинилась подняла нос и втягивая сырой воздух осторожно пошла верхним чутьём на смолкший голос. Вскоре оба лебедя опустились на воду и тревожно трубя стали метаться по озеру. С трудом выбравшись из сторожки бакенщик увязая до пояса в снегу пошёл на озеро. В машине был чемодан и стопки книг перевязанные веревками. 7Выпишите предложение, в котором нужно поставить две запятые. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) Поставьте запятые. Мы сидели под берёзой четыре часа отдыхая и наслаждаясь отдыхом. На чугунных крестовинах поддерживающих фонари тоже лежал снег. У осоки на освещённых зарёй волнах тихо колыхались две диковинные птицы. Федька спрыгнул с дивана оттолкнувшись посильнее и свалился поскользнувшись на листочках. 8Выпишите предложение, в котором нужно поставить две запятые. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) Поставьте запятые. Я увидел толстую сухую сосну, сваленную ветром и подожжённую у корней. Косули постояли трогая ноздрями воздух и бросились наутёк. Сев на ветку сойка кладёт жёлудь под лапку и взмахнув головкой ударяет клювом по жёлудю. Агин вежливо выслушал нас откинувшись на спинку кресла и кивая головой тихо засмеялся. 9Выпишите предложение, в котором нужно поставить две запятые. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) Поставьте запятые. Валька схватил валявшийся у стены кусок кирпича размахнулся и метнул в Шурку. В звёздном мерцании разлитом над морем тускло отсвечивала его поверхность. По синеющему небу плыли легкие облака облитые золотистыми лучами заходящего солнца. В этот утренний час неудержимо хочется спать и прикорнув за широкой спиною отца я клюю и клюю носом. 10Выпишите предложение, в котором нужно поставить две запятые. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) Поставьте запятые. Низко пригнувшись разведчики перебежали к окопу залегли в нём. Потускнели обращённые к морю голые каменистые обрывы. Холодной волной дохнул ветерок освежая лицо. Низкорослые вишни окутанные дымом горели поддавшись огню без спора.

Исключительное право на интеллектуальную собственность

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации: общая характеристика

С разновидностями интеллектуальных прав мы уже познакомились в этой статье. Исключительное право – это возможность использовать объект интеллектуальных прав любым образом в рамках закона, а также на свое усмотрение разрешать или запрещать другим лицам использовать его. По большому счету оно единственное носит имущественный характер, и это вполне очевидно: само исключительное право может выступать в качестве предмета сделки (в частности, купли-продажи), в качестве способа обеспечения обязательств (залога) и т.д.

Также исключительное право можно передавать другому субъекту на время (по лицензионному договору, договору коммерческой концессии), а равно и полностью отчуждать (договор об отчуждении).

Другая характерная черта этого интеллектуального права – срочность. Возможность использовать объект любым образом на свое усмотрение ограничена сроком. Правда, закон допускает исключение: для общеизвестного товарного знака предельный срок охраны не установлен (см. ст. 1508 Гражданского кодекса РФ). Кроме того, для охраны коммерческого обозначения также нет ограничений по срочности (см. ст. 1539 ГК РФ), секрет производства (ноу-хау) охраняется, пока не станет известным широкому кругу людей.

Срок действия исключительных прав на отдельные результаты интеллектуальной деятельности, приравненные к ним средства индивидуализации

Итак, дав понятие исключительному праву, выделив его основные признаки, можно проанализировать его особенности для конкретных видов интеллектуальной собственности.

Объекты авторских прав

Исключительное право на произведения и программы для ЭВМ действует на протяжении всей жизни автора и семьдесят лет после его смерти. Таким образом, наследники автора в течение этого срока могут использовать произведение способами, разрешенными законом (см. ст. 1270 ГК РФ). Есть нюанс для соавторов: право будет действовать на протяжении всей жизни того автора, который пережил всех других, и лишь после этого будет отсчитываться семидесятилетний срок.

Объекты смежных прав

В целом сроки для всех объектов смежных прав различны. Так, исполнения охраняются в течение всей жизни исполнителя, но не менее пятидесяти лет.

Фонограммы охраняются пятьдесят лет с момента создания объекта. Ровно такой же подход установлен для сообщений радио- и телепередач.

Срок охраны баз данных – пятнадцать лет с момента их создания. Субъектом такого права является изготовитель этой базы данных.

Исключительное право публикатора подлежит охране 25 лет с момента обнародования произведения.

Объекты промышленной собственности

Срок действия исключительных прав на них самый короткий, что объясняется достаточно просто. К примеру, было бы неправильно, если б изобретатель получал вознаграждение в течение всей своей жизни либо в течение длительного срока, когда само изобретение уже прочно вошло бы в массовое употребление. Поэтому законодатель установил срок охраны для изобретений – двадцать лет, для полезной модели – десять лет, для промышленного образца – пять. Момент исчисления сроков – регистрация объекта в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте). Но есть возможность продлевать срок несколько раз или единично (более подробно см. статьи по каждому из трех объектов патентного права).

Если говорить о сроках на средства индивидуализации, то здесь, скорее всего, играет роль еще принцип платности, так как это сфера предпринимательской деятельности. Общий десятилетний срок на товарный знак и на наименование места происхождения товара (НМПТ) может продлеваться неограниченное количество раз, однако продление – процедура платная.

Исключительное право на фирменное наименование (название коммерческой организации) действует с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и до момента прекращения деятельности этого юридического лица.

Что же касается коммерческих обозначений, то здесь предельного срока, как мы уже сказали, нет. Момент возникновения определен в ГК РФ достаточно размыто, но путем толкования статей можно предположить, что возникает оно с того момента, когда обозначение фактически стало известно в определенной территории.

Регистрация как условие действия исключительного права

Для возникновения исключительных прав на объекты авторских и смежных прав никаких формальностей не требуется. Регистрация программ для ЭВМ, в силу того, что носит факультативный характер, роли в данном случае не играет.

Если мы говорим об объектах права промышленной собственности, то здесь регистрация исключительных прав (вместе с самим объектом) обязательна, но за некоторыми исключениями. Так, мы уже обратили внимание на специфический статус коммерческого обозначения: это средство индивидуализации не нуждается в формальностях, достаточно лишь двух условий – признака различительности и известности в локальной территории (более подробно см. статью). Хотя следует обратить внимание, что в некоторых регионах сложилась практика фактического закрепления коммерческих обозначений в Торгово-промышленных палатах (об этом см. сайт ТПП РФ: https://uslugi.tpprf.ru/ru/services/32014/), но на момент возникновения исключительного права это не влияет.

Регистрацией объектов промышленной собственности занимается Роспатент. Для селекционных достижений существует соответствующий реестр, ответственным за который является Министерство сельского хозяйства РФ.

В качестве, документов, подтверждающих наличие государственной регистрации и наличие исключительного права у определенного субъекта, являются патент (например, на изобретения) или свидетельство (например, на товарный знак, на НМПТ).

Процедура регистрации регламентируется уже подзаконными актами (например, приказами Минэкономразвития РФ).

Статья 1229. Исключительное право

1. Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

2. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное наименование) может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно.

3. В случае, когда исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации принадлежит нескольким лицам совместно, каждый из правообладателей может использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению, если настоящим Кодексом или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное. Взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, определяются соглашением между ними.

Распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации осуществляется правообладателями совместно, если настоящим Кодексом или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное.

Доходы от совместного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо от совместного распоряжения исключительным правом на такой результат или на такое средство распределяются между всеми правообладателями в равных долях, если соглашением между ними не предусмотрено иное.

Каждый из правообладателей вправе самостоятельно принимать меры по защите своих прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

4. В случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 1454, пунктом 2 статьи 1466 и пунктом 2 статьи 1518 настоящего Кодекса, самостоятельные исключительные права на один и тот же результат интеллектуальной деятельности или на одно и то же средство индивидуализации могут одновременно принадлежать разным лицам.

5. Ограничения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, в том числе в случае, когда использование результатов интеллектуальной деятельности допускается без согласия правообладателей, но с сохранением за ними права на вознаграждение, устанавливаются настоящим Кодексом.

При этом ограничения исключительных прав на произведения науки, литературы и искусства, объекты смежных прав, изобретения и промышленные образцы, товарные знаки устанавливаются с соблюдением условий, предусмотренных абзацами третьим, четвертым и пятым настоящего пункта.

Ограничения исключительных прав на произведения науки, литературы или искусства либо на объекты смежных прав устанавливаются в определенных особых случаях при условии, что такие ограничения не противоречат обычному использованию произведений либо объектов смежных прав и не ущемляют необоснованным образом законные интересы правообладателей.

Ограничения исключительных прав на изобретения или промышленные образцы устанавливаются в отдельных случаях при условии, что такие ограничения необоснованным образом не противоречат обычному использованию изобретений или промышленных образцов и с учетом законных интересов третьих лиц не ущемляют необоснованным образом законные интересы правообладателей.

Ограничения исключительных прав на товарные знаки устанавливаются в отдельных случаях при условии, что такие ограничения учитывают законные интересы правообладателей и третьих лиц.

Комментарий к статье 1229 Гражданского Кодекса РФ

1. Комментируемая статья посвящена исключительному праву на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, которое является важнейшим субъективным правом в составе интеллектуальных прав и в связи с этим занимает центральное место среди юридических категорий части 4 ГК.

Статья 1229 содержит положения, общие для всех результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которые конкретизируются в статьях, посвященных исключительному праву на соответствующие виды таких результатов или средств индивидуализации (см. ст. ст. 1270, 1317, 1324, 1330, 1334, 1339, 1358, 1405, 1421, 1454, 1466, 1474, 1484, 1519 и 1539 ГК).

Термин «исключительное право» используется в ГК в единственном числе, т.к. это право рассматривается как единое, состоящее из ряда правомочий. Во множественном числе этот термин употребляется только в тех случаях, когда в Кодексе идет речь о правах на несколько видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации.

Положения ст. 1229 распространяются на всех обладателей исключительного права: как граждан, так и юридических лиц. То есть она охватывает как авторов и других лиц, являющихся первоначальными правообладателями, так и всех лиц, имеющих производное исключительное право (см. п. 8 комментария к ст. 1228).

2. Исключительные права как самостоятельная юридическая категория выделяются в правовой науке и в законодательстве с конца XIX в. Сам термин возник в связи с тем, что при описании правомочий обладателя имущественных прав на нематериальный объект (произведение, изобретение, торговую марку и т.п.) исследователи, а затем и законодательные акты обязательно ссылались на то, что этот правообладатель имеет «исключительное право» использования такого объекта. Исключительность права строилась на том, что закон устанавливал монополию автора (или иного правообладателя, например, издателя) на использование охраняемого нематериального объекта. Причем по аналогии с таким классическим абсолютным правом, как право собственности, исключительное право также предусматривало, что правообладателю противостоит неопределенный круг лиц, обязанных воздерживаться от каких бы то ни было нарушений его права.

В России сторонником теории исключительных прав был выдающийся цивилист Г.Ф. Шершеневич. По его мнению, поскольку цель юридической защиты прав на нематериальные объекты во всех случаях сводится «к предоставлению известным лицам исключительной возможности совершения известных действий с запрещением всем прочим возможности подражания… эти права следовало бы назвать исключительными» . Г.Ф. Шершеневич проводил свои исследования в отношении авторского права, но сделал вывод о том, что в ту же группу прав должны быть включены привилегии на промышленные изобретения, права на фирму, клеймо, фабричные рисунки и модели. Первоначально он полагал, что с точки зрения классификации место исключительных прав должно быть среди имущественных прав между вещными и обязательственными правами. Позднее он пришел к мнению, что исключительные права должны находиться среди абсолютных прав, рядом с вещными правами .

———————————
Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 72.

Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права (Юридическое наследие). Тула, 2001. С. 332 — 334.

Концепция исключительного права была использована в последнем российском дореволюционном законе, посвященном охране результатов интеллектуальной деятельности, — «Положении об авторском праве» от 20 марта 1911 г. Им было установлено, что «автору принадлежит исключительное право всеми возможными способами воспроизводить, опубликовывать и распространять свое произведение» (ст. 2). Исключительное право рассматривалось в Положении как право имущественное.

На протяжении последних десятилетий горячим сторонником теории исключительных прав выступал В.А. Дозорцев, который рассматривал эти права как «ослабленные абсолютные» , поскольку в их отношении действует целая система ограничений (по срокам, по территории действия, а также в отношении случаев свободного использования), направленных на то, чтобы сбалансировать интересы правообладателей, пользователей исключительных прав и общества в целом. В.А. Дозорцев настаивал на том, чтобы считать исключительное право имущественным правом и не распространять этот термин на личные неимущественные права, которые имеют иной правовой режим . Именно такой подход был последовательно проведен в части 4 ГК.

———————————
Дозорцев В.А. Указ. соч. С. 120.

См.: Дозорцев В.А. Указ. соч. С. 46 — 49, 112 — 116 и др.

3. В комментируемой статье нет определения понятия исключительного права, однако приводится характеристика его содержания, позволяющая судить об абсолютном характере этого права.

Основой содержания исключительного права служит то, что правообладатель может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом (абз. 1 п. 1 ст. 1229). Этому праву корреспондирует обязанность всех других лиц воздерживаться от использования таких результатов или средств индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом (абз. 3 п. 1 ст. 1229).

Подробный, но не исчерпывающий перечень способов использования, которые одновременно являются правомочиями, составляющими исключительное право на произведение, содержится в каждой из статей, посвященных исключительным правам на конкретные виды результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Вторым важным элементом содержания исключительного права является то, что правообладатель может распоряжаться этим правом, если Кодексом не предусмотрено иное. В абзаце 2 п. 1 ст. 1229 установлено, что правообладатель может по своему усмотрению разрешать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При этом правообладатель осуществляет распоряжение своим исключительным правом, т.к. он либо предоставляет им право использования такого результата интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации) в установленных договором пределах, либо отчуждает им свое исключительное право в полном объеме (ст. 1233 ГК).

В абзаце 2 п. 1 ст. 1229 указано также, что правообладатель может запрещать другим лицам использование соответствующего результата или средства индивидуализации. Данная формулировка позволяет обладателю исключительного права запрещать конкретным лицам и в конкретных случаях использование определенных охраняемых результатов или средств индивидуализации (например, в соответствии с п. 6 ст. 1252 ГК). Одновременно Кодекс предусматривает, что отсутствие запрета не считается согласием, т.е. разрешением правообладателя на использование соответствующего объекта. Это еще раз подчеркивает наличие общего запрета в отношении использования, обращенного ко всем третьим лицам.

5. Таким образом, в составе исключительного права можно выделить два самостоятельных субъективных права — право использования и право распоряжения исключительным правом. Право использования направлено на реализацию правомочий, составляющих исключительное право, тогда как право распоряжения исключительным правом обеспечивает введение этого права в гражданский оборот.

Право использования состоит, по словам В.А. Дозорцева, «в возможности правообладателя монопольно совершать действия по коммерческой эксплуатации объекта, приносящие имущественные выгоды, и запрете всем третьим лицам совершать такие действия без разрешения правообладателя» . Использованием произведения литературы является, например, его издание в виде книги, а использованием изобретения — изготовление изделия, в котором применено такое изобретение; использованием будет считаться и продажа тиража книги или партии изделий. В то же время чтение книги или пользование изделием, в котором применено изобретение (например, пылесосом), является потреблением, а не использованием в смысле ст. 1229 .

———————————
Дозорцев В.А. Указ. соч. С. 48.

См.: Там же. С. 291.

Право распоряжения исключительным правом может осуществляться в форме отчуждения права использования (полной передачи его другому лицу по договору об отчуждении исключительного права) или в форме выдачи разрешения (лицензии) на использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных пределах (по лицензионному договору). Согласно абз. 1 п. 1 комментируемой статьи право распоряжения исключительным правом в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом, может отсутствовать или быть ограничено. Так, не допускается распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (п. 2 ст. 1474 ГК), на коллективный товарный знак (п. 2 ст. 1510 ГК), на наименование места происхождения товара (п. 4 ст. 1519 ГК); ограничено распоряжение исключительным правом на коммерческое обозначение (п. 4 ст. 1539 ГК).

6. Абзац 3 п. 1 ст. 1229 содержит также положение, предусматривающее санкцию за нарушение исключительного права. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которое осуществляется без согласия правообладателя (как способами, предусмотренными Гражданским кодексом, так и иными способами, прямо не указанными в ГК), является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом и другими законами. За незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации наряду с гражданской предусмотрена уголовная (ст. ст. 146, 147, 180, 183 УК) и административная (ст. ст. 7.12, 7.28, 13.14, 14.10 КоАП) ответственность.

Вместе с тем в Кодексе содержится оговорка, что использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя не является незаконным и не влечет за собой ответственности в тех случаях, когда такое использование допускается ГК. Здесь подразумеваются случаи свободного использования соответствующих результатов и средств (см. п. 10 настоящего комментария).

7. Пункт 2 ст. 1229 указывает на то обстоятельство, что исключительное право может принадлежать как одному лицу, так и двум и более (нескольким) лицам. Единственным изъятием из этого правила является исключительное право на фирменное наименование. Это право индивидуализирует юридическое лицо, тесно с ним связано, неотчуждаемо и поэтому может принадлежать только одному юридическому лицу.

Исключительное право может принадлежать нескольким лицам в связи с тем, что они являются его соавторами либо иными первоначальными правообладателями. Другой причиной этого может служить совместное приобретение исключительного права по договору, получение в наследство или переход его к нескольким лицам по иным основаниям.

Исключительное право рассматривается в Гражданском кодексе как единое и неделимое целое. В частности, оно может быть отчуждено третьему лицу только в полном объеме (п. 1 ст. 1234 ГК). Представляется, что к нему применимы по аналогии нормы ст. 133 ГК о неделимой вещи.

8. Пункт 3 ст. 1229 предусматривает последствия ситуации, когда исключительное право принадлежит нескольким лицам совместно.

Согласно абз. 1 п. 3 каждый из правообладателей может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации по своему усмотрению (т.е. самостоятельно), если иное не предусмотрено в ГК или соглашением между этими правообладателями. Исключения из данного правила содержатся в п. 2 ст. 1258 ГК, в соответствии с которым произведение науки, литературы или искусства, созданное в соавторстве, используется соавторами совместно, если между ними не будет заключено иное соглашение, и в п. 2 ст. 1314 ГК, устанавливающем, что право на использование совместного исполнения осуществляется руководителем коллектива исполнителей, а при его отсутствии — членами такого коллектива совместно. И в том и в другом случае элементы произведения (совместного исполнения), использование которых возможно независимо от других элементов, могут быть использованы создавшими их авторами (исполнителями) по своему усмотрению, если соглашением между соавторами не предусмотрено иное.

В абзаце 2 п. 3 ст. 1229 ГК установлен общий принцип, согласно которому доходы от совместного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации распределяются поровну между всеми правообладателями. Соглашением между ними может быть установлен иной порядок распределения доходов от совместного использования (например, может быть учтен вклад каждого из соавторов в создание произведения или установлены доли в соответствии с долями в наследстве). Упомянутое правило не распространяется ни на случаи использования правообладателями соответствующего результата или средства индивидуализации по своему усмотрению, ни на случаи совместного распоряжения исключительным правом. В этих целях вопрос о распределении доходов необходимо решить в соглашении, заключаемом между правообладателями.

Взаимоотношения между лицами, которым совместно принадлежит исключительное право, не только могут, но и должны определяться заключенным между ними соглашением. В частности, в таком соглашении они вправе не только решить, в каком порядке будут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, а также договориться о распределении доходов от реализации исключительного права, но и поручить осуществление своих прав одному из правообладателей или третьему лицу, определить порядок обозначения имен соавторов при использовании произведения и т.п.

Указанное соглашение может быть заключено в виде договора. Если правообладателями являются наследники, то по их желанию такое соглашение может быть отражено в свидетельстве о праве на наследство либо оформлено в виде самостоятельного документа.

Распоряжение исключительным правом, по общему правилу, осуществляется правообладателями совместно (абз. 3 п. 3 ст. 1229). В комментируемой статье допускается существование исключений из этого правила, установленных в ГК, но отсутствует возможность иного решения данного вопроса путем заключения соглашения между правообладателями. Согласно п. 2 ст. 1314 ГК распоряжение исключительным правом на совместное исполнение осуществляется руководителем коллектива исполнителей, а при его отсутствии — членами коллектива совместно, если иное не предусмотрено их соглашением.

9. В пункте 4 комментируемой статьи названо несколько случаев (п. 3 ст. 1454, п. 2 ст. 1466, п. 1 ст. 1510 и п. 1 ст. 1519 ГК), в которых исключительные права на один и тот же результат интеллектуальной деятельности или одно и то же средство индивидуализации, хотя и возникают у разных лиц одновременно, не принадлежат им совместно, а носят самостоятельный характер. Это означает, что на упомянутые случаи не распространяется действие п. 3 ст. 1229. Правообладатели могут по собственному усмотрению не только использовать соответствующие результаты или средства индивидуализации, но и самостоятельно распоряжаться исключительным правом (если такое распоряжение допускается ГК).

10. Пункт 5 ст. 1229 содержит общую характеристику ограничений исключительных прав, о которых ранее уже упоминалось (см. п. 6 настоящего комментария).

В отношении исключительных прав действуют различные ограничения, например, по срокам действия (см. комментарий к ст. 1230) и по территории действия (см. комментарий к ст. 1231), но прежде всего положения п. 5 ст. 1229 касаются случаев свободного использования. К ним относятся ситуации, в которых Гражданским кодексом допускается использование результата интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации) третьими лицами без разрешения правообладателя. Такие случаи предусматриваются также в законодательстве других стран и в международных актах, поскольку отражают объективную необходимость допускать в некоторых ситуациях свободное использование охраняемых нематериальных объектов в интересах общества в целом или его отдельных групп. К числу таких общественно значимых интересов относятся: получение информации, обучение и научные исследования, интересы лиц с ограниченными физическими возможностями и т.д.

В абзаце 1 упомянутого пункта предусмотрено, что любые ограничения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации могут быть установлены только в Гражданском кодексе. Таким образом подчеркивается, что перечень подобных ограничений должен быть исчерпывающим и не может быть расширен путем включения подобных норм в другие законы или подзаконные акты.

Согласно норме абз. 2 п. 5 ст. 1229 ограничения могут устанавливаться при условии, что: а) не наносят неоправданного ущерба обычному использованию результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации; б) не ущемляют необоснованным образом законные интересы правообладателей. Вместе с требованием абз. 1 п. 5 о том, что ограничения исключительных прав могут устанавливаться только в ГК, эти положения воспроизводят т.н. трехступенчатый (или трехшаговый) тест, являющийся по своему назначению публично-правовой нормой международного законодательства в сфере интеллектуальной собственности. Пункт 5 ст. 1229, по существу, воспроизводит положения, закрепленные в ряде международных соглашений, адресованные законодателю и призванные установить возможные пределы введения в национальном российском законодательстве ограничений исключительных прав.

Впервые трехступенчатый тест был установлен в п. 2 ст. 9 Бернской конвенции в отношении объектов авторских прав. Три его элемента заключаются в том, что за странами-участницами признается право разрешать воспроизведение охраняемых литературных и художественных произведений: 1) в определенных особых случаях; 2) при условии, что воспроизведение не наносит ущерба нормальной эксплуатации произведения, и 3) при условии, что воспроизведение не ущемляет необоснованным образом законные интересы автора.

В настоящее время положения трехступенчатого теста применительно к сфере авторских и смежных прав содержатся также в ст. 13 Соглашения ТРИПС. Они воспроизведены в ст. 10 ДАП и в ст. 16 ДИФ. В статьи 17, 26 и 30 Соглашения ТРИПС, кроме того, включены сходные требования, касающиеся ограничений исключительных прав на изобретения, промышленные образцы и товарные знаки и сформулированные в несколько смягченном виде.

Положение п. 2 ст. 9 Бернской конвенции было воспроизведено почти дословно в п. 5 ст. 16 Закона об авторском праве, из которого оно практически без изменений перешло в п. 5 ст. 1229. Однако правила, включенные в ст. 1229, должны применяться ко всем видам результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (а не только к произведениям науки, литературы и искусства, как раньше).

В отличие от п. 5 ст. 16 Закона об авторском праве ст. 1229 не содержит перечня ограничений исключительного права или ссылок на соответствующие статьи Кодекса, а лишь предусматривает общий принцип, применимый к любым таким ситуациям. В Гражданском кодексе подобные ограничения названы по-разному: например, в ст. ст. 1274 — 1280 говорится о свободном использовании произведений, в ст. ст. 1359, 1422 и 1456 — о действиях, не являющихся нарушением исключительного права, а в ст. 1306 — об использовании объектов смежных прав без согласия правообладателя и без выплаты вознаграждения. Положения п. 5 ст. 1229 распространяются на все случаи ограничений исключительного права, которые предоставляют третьим лицам возможность использовать результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия автора или иного правообладателя.

11. Различаются два вида случаев использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации без согласия их правообладателя: без выплаты вознаграждения и с выплатой вознаграждения (к числу последних относятся, в частности, все случаи принудительных лицензий — ст. 1239 ГК).

В абзаце 1 п. 5 ст. 1229 указывается, что Гражданским кодексом устанавливаются и такие ограничения исключительных прав, при которых «использование результатов интеллектуальной деятельности допускается без согласия правообладателей, но с сохранением за ними права на вознаграждение». Данная запись свидетельствует о том, что упомянутое в ней право на вознаграждение рассматривается в Кодексе как составная часть исключительного права. В определенных ситуациях, когда Кодексом разрешается свободное использование результатов интеллектуальной деятельности (без согласия автора или иного правообладателя), право на вознаграждение сохраняется за ним, даже если остальные правомочия в составе исключительного права оказываются в силу закона недействующими. Такой подход не требует выделения для подобных случаев специального права на вознаграждение («right of equitable remuneration» ), которое в ряде стран рассматривается как самостоятельное право, отличное от исключительного права.

———————————
См. ст. 12 Римской конвенции, ст. 15 ДИФ, ст. 7 ДАП, ст. 15 Соглашения ТРИПС.

Таким образом, право на вознаграждение, упомянутое в ст. 1245, п. 3 ст. 1263, ст. 1326 ГК, с точки зрения ГК является частью исключительного права, а не самостоятельным правом. Этим объясняется отсутствие специального упоминания права на вознаграждение в ст. 1226 и других статьях ГК, включающих перечни интеллектуальных прав.

12. Постановление Пленума ВС РФ от 19.06.2006 N 15 констатировало, что бездоговорное использование произведений и объектов смежных прав возможно только в целях и объеме, прямо указанных в законе (в настоящее время в пределах ограничений исключительных прав, содержащихся в ГК). Пленум разъяснил, что в таких случаях суд, решая вопрос о правомерности действий сторон, должен установить, соответствовали ли закону цели бездоговорного использования и не превышал ли объем использования пределы, предусмотренные законом для данных объектов авторского права и смежных прав (п. 41).

Термин «политическое и идеологическое многообразие в Российской Федерации» означает

— деятельность в стране любых партии и общественных объе­динений;

— свободу слова;

— свободу на проведение митингов, собраний и иных форм вы­ражения мнения народа.

140. К категории исключительных прав граждан в Российской Федерации относится:

— право собственности на землю;

— право участвовать в управлении делами государства;

— право на создание политических партий.

141. К категории политических прав и свобод гражданина в Российской Федерации относится:

— право на забастовку;

— право на создание политических партий и участие в них;

— право на объединение.

142. К категории экономических, социальных и культурных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации относится:

— свобода собраний;

— свобода передвижения по стране и выбор места жительства;

— право на труд.

143. К категории коллективных прав и свобод в Российской Федерации относится:

— свобода собраний;

— право народов на самоопределение в рамках РФ;

— право на политическую оппозицию.

144. Статус края, области определяется:

— Конституцией РФ;

— конституцией края, области;

— уставом края, области.

145. К совместному ведению РФ и субъектов РФ относятся:

— федеральное коллизионное право;

— судоустройство; прокуратура;

— разграничение государственной собственности;

— общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта.

146. Описание и порядок официального использования государственных флага, герба и гимна устанавливаются:

— Конституцией РФ;

— федеральным законом;

— федеральным конституционным законом.

147. Статус столицы Российской Федерации устанавливается:

— Конституцией РФ;

— федеральным конституционным законом;

— федеральным законом.

148. Ограничения перемещения товаров и услуг на территории РФ:

— не допускаются;

— могут вводиться в соответствии с федеральным законом, если это необхо­димо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охра­ны природы и культурных ценностей.

149. Денежная эмиссия в Российской Федерации:

— осуществляется Российской Федерацией;

— осуществляется субъектами Российской Федерации;

— осуществляется исключительно Центральным банком Российской Феде­рации.

150. Система органов государственной власти субъектов Российской Феде­рации:

— устанавливается Российской Федерацией;

— устанавливается субъектами Российской Федерации;

— устанавливается субъектами Российской Федерации в соответствии с осно­вами конституционного строя Российской Федерации и общими принцип­ами организации представительных и законодательных органов государ­ственной власти, установленными федеральным законом.

160. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

— могут передавать федеральным органам исполнительной власти осуществ­ление части своих полномочий;

— не могут передавать федеральным органам исполнительной власти осу­ществление части своих соглашений.

161. Республики в составе Российской Федерации:

— являются суверенными государствами;

— не обладают суверенитетом.

162. Принятие в Российскую Федерацию нового субъекта — процедура, предусматривающая:

— изменение состава РФ за счет образования в составе РФ нового субъекта;

— изменение состава субъектов РФ в результате присоединения к РФ ино­странного государства или его части.

163. По Конституции РФ Президент РФ является (рассмотрите правовое и фактическое положения):

— главой государства;

— главой государства и исполнительной власти;

— главой исполнительной власти;

— составной частью парламента, так как участвует в законо­дательном процессе.

164. Кандидат на должность Президента РФ:

— не может иметь двойного гражданства;

— может иметь двойное гражданство;

— может иметь двойное гражданство, но при этом проживать в России не менее 10 лет.

165. Кандидат на должность Президента РФ может быть выд­винут:

— каким-либо избирательным объединением;

— инициативной группой граждан не менее 50 человек;

— политической партией.

166. Срок полномочий Президента РФ по Конституции РФ со­ставляет:

— два года;

— три года;

— четыре года;

— пять лет.

167. Акты Президента РФ можно обжаловать:

— в Верховный Суд РФ либо в Конституционный Суд РФ;

— только в Конституционный Суд РФ;

— только Генеральному прокурору РФ;

— в Конституционный Суд РФ либо Генеральному прокурору РФ;

— любому из перечисленных субъектов в рамках их компетен­ции.

168. Кто определяет основные направления внутренний и внешней политики российского государства:

— Правительство РФ;

— Президент РФ;

— Государственная Дума РФ;

— Министерство иностранных дел РФ.

169. Кто назначает выборы Президента РФ:

— Государственная Дума РФ;

— Совет Федерации;

— Правительства РФ;

— народ посредством участия в референдуме.

170. Для процедуры отрешения от должности Президента РФ необходимо:

— обвинение, выдвинутое Советом Федерации РФ;

— обвинение, выдвинутое Государственной Думой РФ;

— постановление Верховного Суда РФ;

— обвинение, выдвинутое Правительством РФ.

171. Парламент принял федеральный конституционный закон. Президент РФ:

— использовал в отношении его вето;

— не имеет права на вето;

— обратился в Конституционный Суд РФ;

— подписал закон в течение 34 дней.

172. В каком (каких) случае может быть принято решение об отставке Правительства РФ:

— в случае недоверия Правительству РФ Государственной Ду­мой РФ, по собственному усмотрению Президента РФ, в слу­чае подачи Правительством РФ заявления об отставке;

— в случае недоверия Правительству РФ Советом Федерации РФ;

— по собственному усмотрению судьи Конституционного Суда РФ.

173. Понятия избирательного права и избирательной систе­мы Российской Федерации относятся:

— к выборам органов государственной власти РФ путем голо­сования избирателей;

— к выборам органов государственной власти РФ и субъектов Федерации;

— к выборам государственных органов РФ, должностных лиц РФ и органов местного самоуправления.

174. Принципы избирательного права в РФ:

— всеобщее;

— равное;

— прямое;

— тайное голосование;

— массовое участие избирателей;

— свободные и добровольные выборы;

— проведение выборов в нерабочий день.

175. Президент РФ распустил Государственную Думу, не назна­чив срок новых выборов. Это может сделать:

— Правительство РФ;

— Совет Федерации;

— Центральная избирательная комиссия РФ;

— Конституционный Суд РФ;

— Верховный Суд РФ, если не назначит ЦИК РФ.

176. Укажите, кто из нижеперечисленных граждан не может при­нимать участие в выборах:

— священнослужители;

— военнослужащие;

— заключенные, находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда;

— подозреваемые, находящиеся в следственном изоляторе;

— лица, не достигшие 18 лет;

— душевнобольные.

177. Какой (какие) вопрос может быть вынесен на общерос­сийский референдум:

— объявление амнистии и помилования;

— изменение статуса субъектов РФ;

— принятие новой Конституции РФ.

178. Кто назначает референдум в РФ:

— Совет Федерации РФ;

— Президент РФ;

— Государственная Дума РФ или Правительство РФ.

179. Предвыборная агитация — это:

— деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании;

— деятельность, имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за или против кандидатов;

— деятельность, имеющая целью побудить избирателей к участию или бой­котированию выборов;

— деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосова­нию за кандидата, список кандидатов или против него либо против всех кандидатов;

180. Мажоритарная избирательная система бывает:

— относительного большинства;

— абсолютного большинства;

— квалифицированного большинства;

— абсолютного меньшинства.

181. Заградительный барьер на выборах имеет целью:

— обеспечить представительство в парламенте двух партий;

— обеспечить представительство в парламенте крупных партий;

— обеспечить представительство в парламенте большинства политических партий.

182. Указы Президента РФ:

— могут устанавливать права и обязанности граждан в области избиратель­ных правоотношений;

— могут регулировать лишь процедуру проведения выборов.

183. Федеральное Собрание решило собраться на совместное заседание:

— для заслушивания Послания Президента РФ;

— заслушивания отчета Уполномоченного по правам чело­века;

— заслушивания выступления Президента Итальянской Рес­публики;

— обсуждения государственного бюджета страны на следую­щий год;

— обсуждения мер Правительства РФ по выводу страны из кризиса;

— принятия Клятвы Президента РФ при вступлении в долж­ность.

184. К ведению Совета Федерации РФ относится:

— назначение выборов Президента РФ;

— решение вопроса о доверии Правительству РФ;

— объявление амнистии.

185. В Совет Федерации РФ входят:

— по четыре представителя от каждого субъекта РФ;

— по три представителя от каждого субъекта РФ;

— по два представителя от каждого субъекта РФ;

— по одному представителю от каждого субъекта РФ.

186. К ведению Государственной Думы РФ относится:

— отрешение Президента РФ от должности;

— выдвижение обвинения против Президента РФ для отреше­ния его от должности;

— утверждение указа Президента РФ о введении чрезвычайно­го положения.

187. Совет Федерации РФ и Государственная Дума РФ заседают:

— совместно;

— поочередно;

— раздельно.

188. Государственная Дума собирается на первое заседание на:

— тридцатый день после избрания;

— двадцатый день после избрания;

— через месяц после избрания.

189. Палаты Федерального Собрания могут собираться совместно для:

— избрания председателей палат Федерального Собрания;

— принятия законов;

— для заслушивания посланий Президента РФ, посланий Конституционного Суда РФ.

190. К ведению Совета Федерации относятся:

— утверждение границ между субъектами РФ;

— назначение Председателя Центрального банка;

— назначение и освобождение от должности Генерального прокурора РФ.

191. К ведению Государственной Думы относятся:

— дача согласия Президенту РФ на назначение Председателя Правительства РФ;

— назначение выборов Президента РФ;

— назначение на должность и освобождение от должности заместителя Пред­седателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов;

— решение вопроса о доверии Правительству РФ.

192. Право законодательной инициативы принадлежит:

— Президенту РФ;

— Совету Федерации;

— Правительству РФ;

— Генеральному прокурору.

193. Принятие федеральных законов в Российской Федера­ции отнесено к компетенции:

— Совета Федерации РФ;

— Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ;

— Государственной Думы РФ;

— Президента РФ.

194. Федеральный конституционный закон считается приня­тым, если:

— он одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации РФ и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы РФ;

— он одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы РФ и не менее двух третей голосов от общего числа членов Совета Фе­дерации РФ;

— он одобрен большинством не менее одной второй голосов от общего числа членов Совета Федерации РФ и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы РФ.

195. В какой срок принятый федеральный конституционный закон подлежит подписанию Президентом РФ и обнародова­нию:

— в течение тридцати дней;

— в течение семи дней;

— в течение четырнадцати дней.

196. Между Государственной Думой и Советом Федерации воз­никли разногласия по поводу принятого ГД закона о животном мире. Разногласия могут быть преодолены:

— путем создания согласительной комиссии и возвращения законопроекта ко второму чтению;

— путем преодоления вето Совета Федерации Государствен­ной Думой 2/3 голосов депутатов;

— на совместном заседании палат.

197. Систему органов исполнительной власти Российской Фе­дерации возглавляет:

— Председатель Правительства РФ;

— Председатель Правительства РФ и его заместители;

— Правительство РФ;

— Президент РФ;

— Государственная Дума РФ.

198. Правительство РФ осуществляет:

— управление федеральной собственностью;

— назначение на должность и освобождение от должности Ге­нерального прокурора РФ;

— назначение на должность и освобождение от должности пред­седателя Центрального банка РФ.

199. Создание и ликвидация федеральных органов исполни­тельной власти осуществляется:

— Президентом РФ;

— Правительством РФ;

— Государственной Думой РФ;

— Советом Федерации РФ.

200. Создание и ликвидация федеральных органов исполнитель­ной власти осуществляется:

— Правительством РФ;

— Советом Федерации;

— Государственной Думой;

— Президентом РФ.

201. Нужно ли согласие ГД Президенту РФ на увольнение Прави­тельства РФ в отставку:

— да;

— нет.

202. Кто может отменить нормативные акты федеральных органов исполнительной власти, если они противоречат Конституции РФ, федеральным законам:

— Правительство РФ;

— Государственная Дума;

— Конституционный Суд РФ;

— Президент РФ;

— Совет Федерации.

203. Правительство РФ обеспечивает:

— проведение в РФ единой государственной политики в области культуры, науки, образования, экологии;

— возможность использования Вооруженных Сил РФ за пределами территории РФ;

— управление федеральной собственностью.

204. Правительство РФ слагает свои полномочия:

— перед вновь избранным Президентом РФ;

— перед Председателем Государственной Думы РФ.

205. Правительство РФ состоит из:

— из Президента РФ, Председателя Правительства и федеральных минист­ров;

— из Председателя Правительства РФ, заместителей Председателя Прави­тельства РФ и федеральных министров.

206. Председатель Правительства РФ назначается Президентом РФ с со­гласия:

— Государственной Думы Федерального Собрания РФ;

— Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

207. В исключительном ведении Российской Федерации на­ходится:

— выполнение международных договоров РФ;

— координация вопросов здравоохранения;

— судоустройство.

208.В совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов находится:

— защита государственной границы;

— разграничение вопросов государственной собственности;

— правовое регулирование государственной собственности.

209. Главой исполнительной власти республики является:

— Председатель Правительства республики;

— Президент республики;

— глава президентской администрации;

— полномочный представитель Президента в субъектах РФ.

210. Число депутатов законодательного (представительного) органа государ­ственной власти субъекта Российской Федерации устанавливается:

— Федеральным законом «Об общих принципах организации законодатель­ных (представительных) и исполнительных органов государственной вла­сти субъектов Российской Федерации»;

— конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации;

— законом субъекта РФ о законодательном (представительном) органе госу­дарственной власти.

211. Депутаты законодательного (представительного) органа государствен­ной власти субъекта Российской Федерации избираются:

— по пропорциональной избирательной системе;

— по смешанной избирательной системе;

— по мажоритарной избирательной системе.

212. Расходы на обеспечение деятельности законодательного (представитель­ного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

— предусматриваются в бюджете Российской Федерации;

— предусматриваются в бюджете субъекта Российской Федерации.

213. Число депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации предусматривается:

— конституцией (уставом) субъекта РФ;

— законом субъекта РФ о законодательном (представительном) органе госу­дарственной власти.

214. В течение срока своих полномочий депутат законодательного (предста­вительного) органа государственной власти субъекта РФ может быть:

— депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ;

— членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ;

— судьей;

— преподавателем, научным сотрудником.

215. Законодательный орган государственной власти субъекта РФ является правомочным, если в состав указанного органа избрано не менее:

— половины от установленного числа депутатов;

— не менее двух третей от установленного числа депутатов;

— не менее трех четвертей от установленного числа депутатов.

216. Наименование законодательного (представительного) органа государ­ственной власти субъекта РФ, его структура устанавливаются:

— конституцией (уставом) субъекта РФ;

— законом субъекта РФ о правовом статусе законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ.

217. Укажите, какие формы судопроизводства предусматривает Конституция РФ:

— гражданское;

— налоговое;

— административное;

— уголовное;

— земельное;

— конституционное.

218. Должности мировых судей создаются в соответствии:

— с законами Федерации;

— законами субъектов РФ;

— законами Федерации и субъектов РФ.

219. Допускается ли в судах РФ заочное разбирательство по уголовным делам:

— да;

— нет;

— нет, кроме случаев, предусмотренных федеральным законом.

220. Судьи Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ назначаются на должность:

— Государственной Думой РФ;

— Советом Федерации по представлению Президента РФ;

— Президентом РФ.

221. Генеральный прокурор РФ назначается на должность:

— Государственной Думой РФ;

— Советом Федерации по представлению Президента РФ;

— Президентом РФ.

222. Прокуроры субъектов Российской Федерации назнача­ются:

— Президентом РФ по согласованию с главами субъектов РФ;

— Генеральным прокурором РФ;

— Генеральным прокурором РФ по согласованию с субъектами Федерации.

223. Укажите возрастной ценз для кандидатов в судьи Кон­ституционного Суда РФ:

— не менее 30 лет;

— не менее 35 лет;

— не менее 40 лет.

224. Кем назначаются (избираются) на должность мировые судьи:

— избираются населением соответствующего субъекта РФ, или назначаются законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта РФ;

— главой администрации субъекта РФ;

— Президентом РФ.

225. Кто вправе снять неприкосновенность с судьи Конститу­ционного Суда РФ:

— Президент РФ;

— Конституционный Суд РФ;

— Совет Федерации или Всероссийский съезд судей;

— никто.

226. Кем назначается (избирается) Председатель Конституци­онного Суда РФ:

-Президентом РФ;

— Федеральным Собранием РФ;

— судьями Конституционного Суда РФ;

-Государственной Думой РФ.

227. Местное самоуправление — это:

— государственная власть;

— общественная власть;

— корпоративная власть;

— публичная власть территориального коллектива.

228. Укажите форму прямого волеизъявления граждан при осуще­ствлении местного самоуправления:

— выборы местных представительных органов;

— выборы глав муниципальных образований;

— сельский сход;

— правотворческая инициатива граждан;

— жалобы граждан на действия муниципальных служащих;

— местный референдум.

229. Укажите формы осуществления местного самоуправления:

— референдум;

— выборы;

— деятельность глав муниципальных образований;

— местные суды.

230. Вопросы местного значения — это:

— вопросы, решаемые населением муниципальных образований непосред­ственно и через органы местного самоуправления;

— вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых осуществляется населени­ем и (или) органами местного самоуправления самостоятельно.

231. Должностное лицо местного самоуправления — это:

— лицо, наделенное исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения;

— выборное либо заключившее контракт (трудовой договор) лицо, наделен­ное исполнительно-распорядительными полномочиями по решению во­просов местного значения и (или) по организации деятельности органа мест­ного самоуправления.

232. Органы местного самоуправления:

— избираемые населением органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения;

— избираемые непосредственно населением и (или) образуемые предста­вительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

233. Сельское поселение:

— село, станица, деревня, хутор, аул, в котором местное самоуправление осу­ществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления;

— один или несколько объединенных общей территорией сельских населен­ных пунктов, в которых местное самоуправление осуществляется населе­нием непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

234. Муниципальный правовой акт — решение, принимаемое:

— только по вопросам местного значения;

— по вопросам местного значения, а также по вопросам осуществления от­дельных государственных полномочий, переданных органам местного само­управления федеральными законами и законами субъектов РФ.

235. Решение, принятое населением муниципального образования, непосред­ственно является муниципальным правовым актом:

— да;

— нет.

236. Муниципальные образования вправе иметь официальные символы, отра­жающие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности:

— да;

— нет.

237. Действующая Конституция Российской Федерации была принята…

Исключительное право на пользование

Также слово является ответом на вопросы:

  • Отмазка за деньги.
  • «Зарплата» у шантажиста.
  • Взятка, чтобы не трогали.
  • Избавление с помощью денег.
  • Деньги, отданные шантажисту.
  • Его золотая рыбка предложила старику за свою свободу.
  • Вид феодальных отношений на Руси.
  • Плата, которой откупаются, выкуп.
  • Право на взыскание с населения налогов, монопольное ведение торговли или на эксплуатацию предприятия, предоставляемое государством частному лицу за денежный взнос (в России xix в.),право на временное пользование чем-либо.
  • В Русском госуд. с xv в. до 1863 г. — монопольное исключительное право на какой-либо вид государственных расходов, доходов на взыскание с населения налогов на ведение торговли или на эксплуатацию предприятия, предоставлявшееся государством частному лицу з.
  • В старину: предоставляемое государством за денежный взнос в казну исключительное право на пользование чем-нибудь, на продажу каких-нибудь товаров.
  • Вид сбора налогов.
  • На него отдают другим то, что самим делать не хочется.
  • Предоставлявшееся в царской России за денежный взнос в казну исключительное право на продажу товаров.
  • Плата.
  • Выкуп другим словом.
  • Система сбора налогов.
  • Исключительное право на пользование.
  • То же, что выкуп.
  • Право на пользование.
  • «зарплата» шантажиста.
  • Право на пользов.
  • Плата за свою безопасность.
  • Вынужденная дань шантажисту.
  • Деньги, отданные за компромат.
  • Право сбора налога.
  • Кун на Кавказе по сути.
  • Плата шантажисту.
  • Акциз по-русски.
  • Плата рэкетиру.
  • Плата, чтоб «не трогали».
  • Плата — чтоб отстали.
  • Право на монополию в торговле.
  • Возвращение залога.
  • Деньги — чтоб не трогали.
  • Плата за спокойствие.
  • Деньги за свободу.
  • Полное распоряжение.
  • Предоставляемое государством исключительное право на пользование чем–нибудь.
  • Исключительное право, предоставлявшееся феодальным государством за определенную плату частным лицам (откупщикам) на сбор каких-либо налогов, продажу определенных видов товаров (соль, вино и др.).
  • Прекращение обязательств по ранее проданному фьючерсному контракту путем обратной его покупки (выкупа).
  • Исключительное право частных лиц на продажу товаров.
  • Исключительное право, прелоставленное государством за определенную плату частным лицам на сбор каких-либо налогов, продажу товаров.
  • Право, предоставленное государством за определенную плату частным лицам на сбор каких-либо налогов.
  • Исключительное право, прелоставленное частным лицам на сбор каких-либо налогов, продажу товаров.
  • Освобождение от чего-либо за взятку.
  • Исключительное право, предоставленное частным лицам на сбор каких-либо налогов, продажу товаров.
  • Система сбора с населения налогов и других государственных доходов.
  • Право на взыскание государственных доходов, предоставляемое частному лицу за денежное вознаграждение.
  • Прекращение обязательств по ранее проданному фьючерсному контракту путём обратной покупки.
  • Плата, которой откупаются, выкуп
  • Право на взыскание с населения налогов, монопольное ведение торговли или на эксплуатацию предприятия, предоставляемое государством частному лицу за денежный взнос (в России XIX в.),право на временное пользование чем-либо
  • В Русском госуд. с XV в. до 1863 г. — монопольное исключительное право на какой-либо вид государственных расходов, доходов на взыскание с населения налогов на ведение торговли или на эксплуатацию предприятия, предоставлявшееся государством частному лицу з
  • В старину: предоставляемое государством за денежный взнос в казну исключительное право на пользование чем-нибудь, на продажу каких-нибудь товаров
  • Вид сбора налогов
  • Вид феодальных отношений на Руси
  • На него отдают другим то, что самим делать не хочется
  • Предоставлявшееся в царской России за денежный взнос в казну исключительное право на продажу товаров
  • «зарплата» у шантажиста
  • Взятка, чтобы не трогали
  • Избавление с помощью денег
  • Деньги, отданные шантажисту
  • Плата
  • Выкуп другим словом
  • Система сбора налогов
  • То же, что выкуп
  • Право на пользование
  • «зарплата» шантажиста
  • Плата за свою безопасность
  • Вынужденная дань шантажисту
  • Отмазка за деньги
  • Деньги, отданные за компромат
  • Право сбора налога
  • Кун на Кавказе по сути
  • Плата шантажисту
  • Акциз по-русски
  • Плата рэкетиру
  • Плата, чтоб «не трогали»
  • Плата — чтоб отстали
  • Право на монополию в торговле
  • Возвращение залога
  • Деньги — чтоб не трогали
  • Плата за спокойствие
  • Деньги за свободу
  • Полное распоряжение
  • Исключительное право на пользован.

Исключительное право на пользование — слово из 5 букв

Определения из сканвордов слова ОТКУП

  • плата за свободу действий
  • исключительное право на пользован..
  • «Зарплата» у шантажиста
  • «Зарплата» шантажиста
  • в Русском госуд. с XV в. до 1863 г. — монопольное исключительное право на какой-либо вид государственных расходов, доходов на взыскание с населения налогов на ведение торговли или на эксплуатацию предприятия, предоставлявшееся государством частному лицу з
  • взятка, чтобы не трогали
  • выкуп другим словом
  • вынужденная дань шантажисту
  • деньги — чтоб не трогали
  • деньги за свободу
  • деньги, отданные за компромат
  • деньги, отданные шантажисту
  • избавление с помощью денег
  • исключительное право на пользование
  • кун на Кавказе по сути
  • отмазка за деньги
  • плата
  • плата — чтоб отстали
  • плата за свою безопасность
  • плата рэкетиру
  • плата шантажисту
  • плата, чтоб «не трогали»
  • право на взыскание с населения налогов, монопольное ведение торговли или на эксплуатацию предприятия, предоставляемое государством частному лицу за денежный взнос (в России XIX в.), право на временное пользование чем-либо
  • право на пользов
  • право на пользование
  • предоставлявшееся в царской России за денежный взнос в казну исключительное право на продажу товаров
  • система сбора налогов
  • то же, что выкуп
  • плата, которой откупаются, выкуп
  • в старину: предоставляемое государством за денежный взнос в казну исключительное право на пользование чем-нибудь, на продажу каких-нибудь товаров
  • вид сбора налогов
  • вид феодальных отношений на Руси
  • на него отдают другим то, что самим делать не хочется
  • право сбора налога
  • акциз по-русски
  • право на монополию в торговле
  • возвращение залога
  • плата за спокойствие
  • полное распоряжение
  • вид сбора налога
  • исключительное право на пользован.
  • возврат залога

На страже интеллектуальных прав: креативный рекламный контент без последствий

konstantynov / .com

Заинтересовать как можно больше клиентов – одна из задач маркетолога и рекламного специалиста. А работа юриста заключается в устранении рисков привлечения к ответственности при размещении рекламы. «Контент должен цеплять, но не раздражать. А юристы должны нивелировать коммуникационные риски», – заметил директор юридического департамента «Европейской медиагруппы» Дмитрий Григорьев на организованном Infor-media Russia при информационной поддержке компании «Гарант» XX Форуме по интеллектуальной собственности. Рассмотрим подробнее, что с юридической точки зрения следует учитывать при создании рекламы с использованием прежде всего объектов интеллектуальной собственности.

Допустимое использование объектов интеллектуальной собственности: товарные знаки

Коллегам-юристам при взаимодействии с бренд-менеджерами и рекламными агентствами партнер практики защиты интеллектуальной собственности Lidings Борис Малахов предлагает выделять три уровня проверки рекламного контента: на предмет соблюдения исключительных прав на товарные знаки, авторских и смежных прав и дополнительных ограничений. Эксперт считает, что в любой компании, занимающейся созданием рекламного контента, должны применяться некие юридические рекомендации (гайдлайны), содержащие разъяснения о допустимых способах использования в рекламе результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД) и средств индивидуализации. Напомним, что под рекламой понимается направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»).

При осуществлении проверки соблюдения прав третьих лиц на товарные знаки необходимо, по словам Бориса Малахова, учитывать, что зарегистрированными в качестве таковых могут быть и общеупотребимые на первый взгляд обозначения. Так, зарегистрированным товарным знаком является оформленное определенным образом выражение «Ням-Ням». Судебной практикой подтверждается, что свободное использование такого словесного обозначения, то есть без согласия правообладателя, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован либо однородных, не допускается (постановление СИП от 28 февраля 2017 г. № С01-57/2017). В указанном деле, на что обратил внимание Борис Малахов, суд признал использование словесного элемента обозначенного товарного знака на упаковке нарушением, несмотря на то, что на ней имелся и товарный знак ответчика. Важно также иметь в виду, что охране подлежат не только словесные обозначения. «Монополизировать» можно, например, и сочетание нескольких цветов. «И если не провести проверку, то существует риск попасть в ситуацию, когда против вас будет подан иск», – подчеркнул эксперт.

При проведении проверки прежде всего нужно выяснить, охраняется ли то или иное обозначение в качестве товарного знака третьего лица. Это можно сделать с помощью электронных сервисов, например, информационно-поисковых систем ФИПС и ВОИС – WIPO Madrid Monitor. В случае, если обозначение зарегистрировано как товарный знак, для того, чтобы использовать его, необходимо, по общему правилу, получить согласие правообладателя (п. 3 ст. 1484 Гражданского кодекса). Борис Малахов заметил, что согласие можно получить не только посредством заключения лицензионного договора. Оно может быть оформлено и простым письмом, в том числе направленным с помощью электронной почты. При этом согласие требуется, если речь идет об использовании обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак третьего лица зарегистрирован, или однородных товаров, и если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ). Если же риск смешения товаров отсутствует, и товарный знак упоминается исключительно в информационных и описательных целях, то такое упоминание не является использованием товарного знака по смыслу ст. 1484 ГК РФ (постановление СИП от 22 июля 2016 г. № С01-377/2016). С учетом п. 1 ст. 1477 и ст. 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юрлиц или ИП. Употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (п. 157 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», далее – Постановление Пленума ВС РФ № 10).

Таким образом, при поведении проверки соблюдения прав третьих лиц на товарные знаки, как отметил эксперт, нужно устанавливать является или нет использование обозначения «информационным». Борис Малахов подчеркнул, что такого рода использование возможно в рекламе. Но, например, на упаковке оно недопустимо, что подтверждается судебной практикой (постановление СИП от 28 февраля 2017 г. № С01-57/2017, постановление СИП от 22 ноября 2016 г. № С01-966/2016).

Достаточно ли опасности смешения для признания сходства товарных знаков? Узнайте ответ в «Энциклопедии судебной практики. Гражданский кодекс РФ» интернет-версии системы ГАРАНТ. Получите полный доступ на 3 дня бесплатно!

Кроме того, эксперт обратил внимание на применение в отношении использования РИД и средств индивидуализации в рекламе так называемой «концепции реквизита». Речь идет о том, что объекты интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат третьим лицам, можно использовать в рекламе без согласия правообладателя, если они не применяются для привлечения внимания к объекту рекламы и не влияют на восприятие информации потребителем. Тем не менее к выбору реквизита, в котором воплощается РИД или средство индивидуализации, нужно подходить осторожно. Например, нарушением суды сочли использование в видеоролике с рекламой сока сумки и чемоданов, маркированных изображениями сходными до степени смешения со стилизованными цветками Louis Vuitton, без согласия правообладателя товарного знака (Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 2 декабря 2009 г. № ВАС-15314/09).

Использование объектов авторских и смежных прав

Второй уровень проверки касается авторских и смежных прав. Этот уровень эксперт считает наиболее сложным. На данном этапе проверки рекламы, как заметил Борис Малахов, имеет особое значение, создана она сотрудником организации-рекламодателя или рекламным агентством. В первом случае рекламодателю нужно позаботиться о грамотном оформлении прав на рекламу, которая может являться служебным РИД. Например, ссылки работодателя на получение работником аналогичных служебных заданий в иные (не спорные) периоды не может служить обоснованием принадлежности работодателю исключительных прав на созданный работником РИД (Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 25 июня 2013 г. № 19-АПГ13-1).

При заключении договоров с агентствами всегда, как подчеркнул эксперт, следует обращать внимание на то, готовы ли они предоставлять копии договоров с третьими лицами о приобретении прав на использованные в рекламном продукте объекты интеллектуальной собственности. А также согласны ли они принимать на себя обязательство компенсировать заказчику в случае предъявления к нему претензий третьими лицами в связи с нарушением их исключительных прав всю сумму компенсации или возмещения убытков, испрашиваемых в таких претензиях, и расходы, понесенные заказчиком в связи с предъявлением к нему претензий, включая затраты на юридические услуги. Нередко, по словам Бориса Малахова, агентства используют в рекламе РИД из открытых баз данных, фотобанков. При этом стоит проверять, например, на какого типа лицензию у агентства имеется подписка на пользование услугами фотобанка, ведь в зависимости от нее разнятся, как правило, объем и способы разрешенного использования произведений.

Проверять рекламу на соблюдение авторских и смежных прав также следует с позиций уже обозначенной концепции реквизита. По словам эксперта, важно различать, какую роль играет в рекламе так называемый «реквизит» – техническую или художественную. Ведь в некоторых случаях он может быть «сюжетообразующим» объектом. А использование объекта интеллектуальной собственности, имеющего такой характер, уже не может рассматриваться как использование реквизита.

Так, в одном деле СИП признал нарушением исключительных прав на дизайн обложки книги Л. Н. Толстого «Анна Каренина» ее демонстрацию в серии телевизионного сериала без согласия правообладателя. СИП согласился с доводами нижестоящих судов о том, что книга используется в сериале не как реквизит, то есть любая вещь, демонстрируемая безотлагательно к содержанию сцены, а, исходя из анализа характера и построения сцены фильма, как «сюжетообразующий» объект. По сценарию данная книга с конкретным дизайном обложки является подарком, и герои сериала при этом обращают внимание на внешние характеристики книги, отмечая ее дороговизну и указывая на то, что книга принадлежит к категории коллекционных изданий. В таком случае внимание зрителей акцентируется не на литературном произведении, а на произведении дизайна. Напомним, что объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинства и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе произведения дизайна (п. 1 ст. 1259 ГК РФ). СИП подчеркнул, что несмотря на возможность свободного использования при создании аудиовизуального произведения предметов материального мира в качестве реквизита, в определенных ситуациях такое использование может рассматриваться как нарушение исключительных прав на произведение, воплощенное в реквизите.

Суд в обозначенном деле также отверг среди прочего довод ответчиков об исчерпании исключительного права на спорное произведение дизайна путем его правомерного введения в гражданский оборот, указав, что принцип исчерпания права на произведение (ст. 1272 ГК РФ) не применим к рассматриваемой ситуации, так как он предусматривает возможность обращения самого экземпляра произведения, правомерно введенного правообладателем в гражданский оборот, без его дальнейшего согласия. А в данном деле действия ответчиков нельзя квалифицировать как распространение экземпляра произведения, поскольку они использовали его в сериале (аудиовизуальном произведении) путем доведения до всеобщего сведения (постановление СИП от 15 февраля 2017 г. № С01-39/2017).

Важно учитывать, как отметил Борис Малахов, что интеллектуальная собственность охраняется независимо от места размещения соответствующих объектов. Так, нарушением СИП счел использование в рекламном видеоролике, выложенном на сайте ответчика, персонажа – медвежонка Tatty Teddy без согласия обладателя исключительного права. Использование при этом заключалось в том, что в рекламном ролике ответчика содержалось изображение ребенка в футболке с принтом в виде персонажа. Стоит отметить, что суд признал несостоятельным аргумент ответчика об ошибочном применении судом апелляционной инстанции нормы подп. 11 п. 2 ст. 1270 ГК РФ. Ответчик настаивал на том, что посетители его сайта имеют намерение ознакомиться с его деятельностью (по застройке поселка), а не с персонажем. Но СИП указал, что исходя из содержания нормы при ее применении учитывается именно возможность свободного доступа к произведению, а не направленность действий конкретного лица, получающего такой доступ (постановление СИП от 15 июля 2016 г. № С01-619/2016).

Напомним, что не так давно ВС РФ принял обширное Постановление Пленума по четвертой части ГК РФ, в котором обозначил среди прочего, что под персонажем следует понимать совокупность описаний и (или) изображений того или иного действующего лица в произведении в форме (формах), присущей(их) произведению: письменной, устной, в форме изображения, звуко- или видеозаписи, объемно-пространственной форме и др. (п. 82 Постановления Пленума ВС РФ № 10).

Дополнительные ограничения: за рамками норм об интеллектуальных правах

Третий из названных Борисом Малаховым уровень проверки касается соблюдения так называемых дополнительных ограничений. Речь идет о «музейной оговорке», использовании изображений людей, их имен и псевдонимов, фирменного стиля конкурентов.

«Музейную оговорку»образует ст. 36 Федерального закона от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» (далее – закон о Музейном фонде), согласно которой производство изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров народного потребления с использованием изображений музейных предметов и музейных коллекций, зданий музеев, объектов, расположенных на территориях музеев, а также с использованием их названий и символики осуществляется с разрешения дирекций музеев. Кроме того, ст. 53 Закона РФ от 9 октября 1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (далее – Закон № 3612-I) предусмотрено, что предприятия, учреждения и организации могут изготавливать и реализовывать продукцию (в том числе рекламную) с изображением (воспроизведением) объектов культуры и культурного достояния, деятелей культуры при наличии официального разрешения владельцев и изображаемых лиц.

Одним из наиболее известных судебных кейсов, связанных с применением этих норм, стало дело о воспроизведении ИП в коммерческих целях картины Томаса Гейнсборо «Дама в голубом»(«Портрет герцогини Бофор») без разрешения Эрмитажа, в котором хранится произведение. Картина в черно-белом исполнении использовалась дизайнерским магазином одежды в качестве эмблемы, на его сайтах, а также на двери в этом магазине. Эрмитаж обратился к ИП с иском о запрете использовать в своей предпринимательской деятельности воспроизведение картины. Ответчик настаивал на том, что ст. 36 закона о Музейном фонде и ст. 53 Закона № 3612-I противоречат нормам части четвертой ГК РФ и Бернской Конвенции по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. о свободном использовании объектов авторских прав, в том числе, в случае перехода произведения в общественное достояние спустя установленный законом срок после смерти автора.

СИП, однако, отметил, что поскольку предметом спора является требование о запрете коммерческого использования воспроизведения объекта из состава Музейного фонда РФ, а не о защите исключительных авторских прав, нормы об авторском праве неприменимы к спорным правоотношениям. Нормы музейного законодательства РФ не противоречат доктрине свободного использования произведений, перешедших в общественное достояние, а лишь ограничивают коммерческое использование воспроизведений предметов музейных коллекций и устанавливают специальный правовой режим для таких объектов. В итоге СИП оставил в силе решения судов первой и апелляционной инстанций, вынесенные в свою очередь в рамках пересмотра дела, о запрете ответчику использовать воспроизведение картины (постановление СИП от 5 марта 2015 г. № С01-65/2013).

Охрана имени гражданина и его изображения, касающаяся второго из названных дополнительных ограничений, также не регулируется нормами об интеллектуальных правах. Но при проверке рекламы необходимо учитывать, что использование имен, псевдонимов и изображений граждан допускается по общему правилу с их согласия (ст. 19, ст. 152.1 ГК РФ). Так, имя или псевдоним лица можно использовать в творческой деятельности, предпринимательской или иной экономической деятельности только с его согласия и таким образом, чтобы не вводить в заблуждение третьих лиц и не допускать других злоупотреблений. При искажении имени гражданина либо при использовании имени способами или в форме, которые затрагивают его честь, умаляют достоинство или деловую репутацию, гражданин вправе требовать опровержения, возмещения причиненного ему вреда, а также компенсации морального вреда (п. 4-5 ст. 19 ГК РФ).

В одном случае, например, суд апелляционной инстанции по итогам повторного рассмотрения дела встал на строну истца – известного телеведущего, публициста, историка и запретил ответчику использовать имя истца в качестве псевдонима при осуществлении творческой деятельности. Суд указал, что право гражданина на имя, под которым он приобретает и осуществляет права и обязанности, включает в себя, в частности, не только право иметь имя, но и право при определенных обстоятельствах запрещать другим лицам пользоваться тем же именем. Использование имени конкретного физлица в качестве псевдонима другим лицом в его творческой деятельности является правомерным при соблюдении двух условий: получения согласия на использование имени, а также непричинения вреда носителю имени другим его носителем (апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 24 октября 2017 г. по делу № 33-39554/2017).

Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина, в том числе его фотографии, видеозаписи или произведения изобразительного искусства, на или в которых он изображен допускаются тоже только с согласия этого гражданина. После смерти его изображение может использоваться лишь с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии – с согласия родителей. Но если использовать изображение гражданина предполагается в государственных, общественных или иных публичных интересах, оно получено при съемке на публичных мероприятиях либо при позировании за плату, то согласие не требуется (п. 1 ст. 152.1 ГК РФ).

Изготовленные для введения в гражданский оборот или находящиеся в обороте экземпляры материальных носителей с изображением гражданина, используемого с нарушением указанных правил, подлежат изъятию из оборота и уничтожению. Если используемое с нарушением правил изображение гражданина распространено в Интернете, то он вправе требовать удаления изображения, а также пресечения или запрещения дальнейшего распространения (п. 2-3 ст. 152.1 ГК РФ). Стоит учитывать, что обнародование изображения гражданина даже им самим, например, в Интернете, и его общедоступность сами по себе не дают иным лицам права на свободное использование такого изображения без получения согласия изображенного лица. Хотя обстоятельства размещения гражданином своего изображения в Интернете в некоторых случаях могут свидетельствовать о выражении таким лицом согласия на дальнейшее использование его изображения, например, если это предусмотрено условиями пользования сайтом. Нужно также иметь в виду, что полученные при съемке на публичных мероприятиях изображения граждан могут использоваться без их согласия, но только не в тех случаях, когда изображение является основным объектом использования (п. 43, п. 45 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Защищается также фирменный стиль компании, ИП. При этом на него соответствующим лицам не принадлежат исключительные права. Фирменный стиль, который формируется, как правило, на основе различных РИД и средств индивидуализации (товарный знак, дизайн и т. д.), сам по себе охраняется нормами Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – закон о защите конкуренции). Не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми конкурентом в гражданский оборот на территории России. В частности запрещается копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (п. 2 ст. 14.6 закона о защите конкуренции).

***

Рекламный контент сам по себе может являться объектом интеллектуальной собственности, ведь он, как правило, создается специалистами с приложением творческих усилий (видеоролики, графические произведения, стихи и т. д.). При этом при создании рекламы необходимо соблюдать интеллектуальные права третьих лиц. Особое внимание рекомендуется уделять при проверке рекламы на предмет такого соблюдения использованию товарных знаков, а также авторских и смежных прав.

Кроме того, существуют ограничения, которые не регулируются нормами части четвертой ГК РФ, но косвенно с ними связаны с точки зрения принципов охраны. Речь идет о «музейной оговорке», запрете использования по общему правилу имен, псевдонимов и изображений граждан без их согласия и фирменного стиля конкурентов.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *