Результата интеллектуальной деятельности

Содержание

Результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

Результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом РФ, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются:

  1. произведения науки, литературы и искусства;
  2. программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
  3. базы данных;
  4. исполнения;
  5. фонограммы;
  6. сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
  7. изобретения;
  8. полезные модели;
  9. промышленные образцы;
  10. селекционные достижения;
  11. топологии интегральных микросхем;
  12. секреты производства (ноу-хау);
  13. фирменные наименования;
  14. товарные знаки и знаки обслуживания;
  15. наименования мест происхождения товаров;
  16. коммерческие обозначения.

Интеллектуальная собственность охраняется законом.

Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат.

Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ.

Автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства, а в случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом РФ, право на имя и иные личные неимущественные права.

Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права автора неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от этих прав ничтожен.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

Права на результат интеллектуальной деятельности, созданный совместным творческим трудом двух и более граждан (соавторство), принадлежат соавторам совместно.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

Правообладатель может сделать публично, то есть путем сообщения неопределенному кругу лиц, заявление о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать принадлежащие ему произведение науки, литературы или искусства либо объект смежных прав на определенных правообладателем условиях и в течение указанного им срока. В течение указанного срока любое лицо вправе использовать данное произведение или данный объект смежных прав на определенных правообладателем условиях.

Заявление делается путем размещения на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сети «Интернет». Федеральный орган исполнительной власти, ответственный за размещение соответствующих заявлений, а также порядок и условия их размещения определяются Правительством Российской Федерации.

Заявление должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать правообладателя и принадлежащие ему произведение или объект смежных прав.

При отсутствии в заявлении правообладателя указания на срок считается, что указанный срок составляет пять лет.

При отсутствии в заявлении правообладателя указания на территорию считается, что это территория Российской Федерации.

В течение срока действия заявление не может быть отозвано и предусмотренные в нем условия использования не могут быть ограничены.

Результат интеллектуальной деятельности

Результа́т интеллектуа́льной де́ятельности (РИД) — правовой термин, подлежащий использованию нематериальный коммерческий продукт.

Результаты интеллектуальной деятельности, которым в соответствии с действующим законодательством предоставляется правовая охрана, являются объектами интеллектуальной собственности (ОИС). Правовая охрана ОИС построена на принципе предоставления исключительных прав на эти объекты. Исключительным правом является право лица на использование охраняемых объектов по своему усмотрению, включая право запретить использование указанных объектов другим лицам, если такое использование не нарушает прав других правообладателей.

Результаты интеллектуальной деятельности, правовая охрана которым не представлена, относятся к неохраняемым интеллектуальным продуктам (НИП).

Объекты интеллектуальной собственности

В рамках ОИС выделяются права на объекты интеллектуальной промышленной собственности, объекты, объединяющие охраняемые и неохраняемые РИД, объекты авторского права и смежных прав, а также права на средства индивидуализации.

Правовая охрана объектов интеллектуальной промышленной собственности возникает вследствие осуществления процедуры закрепления прав. Правовая охрана объектов, относящихся к другим видам прав, возникает в силу самого факта создания активов и государственная регистрация прав на них может осуществляться в добровольном порядке.

Для объектов интеллектуальной промышленной собственности существуют два способа закрепления прав на данные объекты:

  • открытый — путем оформления патента;
  • закрытый — путем охраны секретов производства (ноу-хау) в режиме коммерческой тайны.

Выбор в пользу того или иного способа правовой охраны обусловливается возможностью получения максимальной коммерческой выгоды конкретным правообладателем.

Объекты интеллектуальной собственности отражаются в бухгалтерском учёте организации в составе внеоборотных активов в соответствии с требованиями положения по бухгалтерскому учёту ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».

Неохраняемый интеллектуальный продукт

Неохраняемым интеллектуальным продуктом (НИП) является результат интеллектуальной деятельности, который:

  • подлежит правовой охране, но не защищен правоустанавливающими документами, оформленными в установленном законодательством порядке;
  • не подлежит правовой охране в соответствии с нормами действующего законодательства.

Результаты интеллектуальной деятельности, относящиеся к неохраняемым интеллектуальным продуктам, отражаются в бухгалтерском учёте организации в составе внеоборотных активов в соответствии с требованиями положения по бухгалтерскому учёту ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы».

Отрицательный результат интеллектуальной деятельности

Вследствие творческого характера интеллектуальной деятельности ее результат может быть отрицательным. Под отрицательным результатом понимают результат, возникший по не зависящим от исполнителя обстоятельствам и который в дальнейшем не может быть использован для извлечения экономических выгод. Кроме того, данный результат не является решением поставленной задачи исходя из существующего уровня развития науки и техники.

Получение данного результата не означает, что затраты, связанные с его получением, не являются экономически оправданными. Расходы по научно-технической деятельности, давшие отрицательный результат, могут быть отнесены на убытки.

Литература и нормативные акты

  • ГОСТ Р 15.011-96 Патентные исследования.
  • Потёмкин С.Ю. Бухгалтерский и налоговый учет в инновационной сфере: от создания результатов научно-технической деятельности до использования прав на интеллектуальную собственность. — Экзамен. — 2011. — 239 с. — ISBN 978-5-377-03928-0

Для улучшения этой статьи желательно?:

  • Викифицировать статью.
  • Найти и оформить в виде сносок ссылки на авторитетные источники, подтверждающие написанное.

Инвентаризация, учет и экспертиза охраноспособности РИД

Результаты интеллектуальной деятельности (РИД) — результаты творческой деятельности человека независимо от способа и формы их выражения и области использования: неохраноспособные, охраноспособные и охраняемые (не являются объектами гражданского оборота ст. 129 ГК РФ)

Охраноспособные РИД — РИД, которые могут стать объектами интеллектуальной собственности либо в силу их государственной регистрации (объекты патентного права) или в силу введения в отношении них специального режима тайны/ конфиденциальности (секреты производства (ноу-хау).

Объекты интеллектуальной собственности — охраняемые РИД, которым по закону предоставляется правовая охрана либо в силу самого факта их создания и выражения в объективной форме ( объекты авторского права: произведения науки, литературы, искусства; программы для ЭВМ, базы данных; объекты смежных прав; топологии интегральных микросхем; сложные объекты интеллектуальной собственности), либо после процедур госрегистрации и выдачи охранного документа (изобретения, полезные модели, промышленные образцы , селекционные достижения.) и приравненные к ним средства индивидуализации, либо в силу установления в отношении РИД специального режима конфиденциальности /коммерческой тайны — секреты производства (ноу-хау).

Актуальность:

В условиях глобализации на мировом рынке, наряду с товарами, работами и услугами, в ВТО «четвертую корзину» составляют права на результаты интеллектуальной деятельности – интеллектуальная собственность и ее доля постоянно растет (до 15% ВВП). Интеллектуальная собственность, при этом, прежде всего в научно-технической сфере, играет важнейшую роль, как механизм создания добавочной стоимости (доля интеллектуальной собственности составляет до 10-15% от цены реализуемой продукции), как средство капитализации активов предприятий и организаций (через нематериальные активы) и как инвестиционный ресурс (где под залог интеллектуальной собственности предоставляют кредиты, займы и банковские гарантии). При этом, структура этого сектора рынка в ВТО также изменилась: до 70% продаж в последнее десятилетие составляют беспатентные лицензионные продажи (т.е. права на ноу-хау, авторские и смежные права).

В то же время, сегодня учет результатов интеллектуальной деятельности в вузах, институтах и предприятиях России ведется только по 3-5 видам из 20, при этом из них охраноспособные – до 30%, а охраняемые – до 7%.

В единой федеральной базе данных НИОКР, проведенных в РФ с 1982г. по 1.01.2016г., зарегистрировано около 1,3 млн. НИР и ОКР, где за последние годы на 10 НИОКР приходится по данным официального госучета менее 1 полученного результата интеллектуальной деятельности (потенциального объекта интеллектуальной собственности), чего нет нигде в мире.

В Москве при ежегодном до 2012г. бюджетном финансировании НИОКР из городского бюджета (3-5 млрд. руб.) в городской казне практически отсутствуют нематериальные активы, а также информация о полученных при бюджетном финансировании РИД, которые можно безвозмездно использовать в интересах инновационного развития города.

В целом, внешняя инновационная активность научных организаций и вузов оценивается по числу публикаций, диссертаций, монографий, семинаров (т.е. объектам авторского права), тогда как внутренний учет ведется преимущественно по объектам патентного права, подлежащим государственной регистрации, но без оценки коммерциализации прав на них.

Таким образом, сложилась парадоксальная ситуация, когда учитывается то, что не продается, а то, что продается на мировом рынке, в России зачастую не учитывается.

Результат оказания услуги РНИИИС:

  • проведение инвентаризации всех видов (обязательной, в т.ч. при приватизации, инициативной , проектной и т.п.);
  • систематизация и анализ существующих рисков, выявленных в ходе и по результатам инвентаризации, и помощь заказчику в минимизации их последствий;
  • постановка эффективной учетной политики результатов интеллектуальной деятельности (далее — РИД) и прав на них, включая выявление, идентификацию РИД, в т.ч. в составе научно-технической документации и распределения прав на них;
  • комплексная экспертиза выявленных РИД, патентный поиск (при необходимости) и рекомендации по их правовой охране;
  • отбор коммерчески значимых РИД для последующей реализации.
  • Вместо бездумного патентования всего, что не продается («патент ради патента»), вы получаете основу для принятия грамотных управленческих решений по дальнейшему закреплению прав на РИД, а также основу для формирования грамотной учетной политики и как основы привлечения дополнительных инвестиций через использование интеллектуальной собственности как ликвидных активов.

Виды и результаты интеллектуальной деятельности

Общепризнанно, что в условиях постиндустриального общества ведущую роль в системе общественного разделения труда играет интеллектуальная, творческая деятельность, которая превращается в определяющую силу формирования и развития человеческой цивилизации.

Интеллектуальная деятельность — одна из форм жизнедеятельности человека, сущностная основа процесса создания интеллектуального продукта и воспроизводству интеллектуального капитала, мощная движущая сила развития человеческой цивилизации. Она опирается на совокупность достижений науки, культуры, традиции и духовные ценности, накопленные человечеством на протяжении тысячелетий.

Интеллектуальная деятельность объединяет два взаимосвязанных аспекта: репродуктивный — направлен на решение стандартных задач, достижения заданных результатов, применение известных алгоритмов и типовых средств; творческий (продуктивный) — направлен на решение нестандартных задач, которые требуют создания новых (уникальных, оригинальных, уникальных) или нестандартного применения известных средств в принципиально новых ситуациях, которые не имеют аналогов в прошлом.

Творческая (продуктивная) работа направлена на создание и внедрение инноваций. В то же время ее результатом является не только новый интеллектуальный продукт, но и интеллектуальное развитие самой личности.

Сочетая творческую и репродуктивную составляющие, интеллектуальная деятельность воплощается и выражается в определенных результатах — интеллектуальных продуктах. Следует заметить, что не существует абсолютно творческого результата, при этом не существует интеллектуального продукта, полученного без минимальных творческих усилий. Не любая интеллектуальная деятельность является творческой работой, одновременно любой творческий результат — продукт интеллектуальной деятельности. По мнению Т. Стюарта, интеллектуальная деятельность, выступая сущностной основой создания интеллектуального продукта, несет в себе еще два важных аспекта: в ее процессе воспроизводится персонифицированный интеллектуальный капитал и интеллектуальное развитие личности, выступают важнейшими мотивационными факторами трудовой деятельности 35.

Результаты интеллектуальной деятельности, в отношении которых осуществляется правовая охрана (которые имеют свойство охраноспособности) являются объектами интеллектуальной собственности. Интеллектуальную деятельность можно структурировать так: Литературно-художественная деятельность — особый вид творческой интеллектуальной деятельности, характеризуется следующими специфическими признаками: объектом правовой охраны выступает произведение, выраженное в определенной объективной форме, которая исключает его воспроизведения; объектом правовой охраны выступает форма, а не содержание произведения; правовая охрана предоставляется произведения независимо от его научно-теоретического или художественно-эстетического уровня, жанра, назначения, общественных и других качеств; литературно-художественная деятельность и ее результаты не подлежат любой проверке на соответствие требованиям закона; литературно-художественная деятельность и их результаты не подлежат любом ограничению и лицензированию, проверке, экспертизе и т.п. (свобода слова, — конституционный принцип литературной деятельности); авторское право на литературно-художественное произведение возникает из факта его создания, а не регистрации; применение результатов литературно-художественной деятельности способствует обогащению внутреннего мира человека, развития личности.

Научно-техническая деятельность, которая охватывает те виды творческой интеллектуальной деятельности, связанные с достижением определенных научно-технологических результатов (научно-исследовательская, проектно-конструкторская, проектно-технологическая, изобретательская, рационализаторское деятельность и т.п.) и характеризуется следующими признаками: о ‘ Объектом правовой охраны выступают лишь те результаты научно-технического творчества, которые соответствуют законодательно установленным условиям охраноспособности; научно-техническая деятельность и ее результаты подлежат обязательной проверке, экспертизе на их соответствие требованиям охраноспособности; результаты научно-технической деятельности, которые отвечают условиям обороноспособности, подлежат обязательной государственной регистрации, на основании которой выдается соответствующий охранный документ (патент, лицензия и т.д.); применения результатов научно-технической деятельности способствует обеспечению общества необходимыми для жизнедеятельности интеллектуальными продуктами, в том числе современными средствами, предметами труда и тому подобное.

В контексте анализа творческой интеллектуальной деятельности как источника создания объектов интеллектуальной собственности следует выделить специфический вид творчества, направленный на создание средств индивидуализации участников гражданского оборота товаров и услуг, который занимает промежуточное место между литературно-художественной и научно-техническим творчеством (создание оригинальных фирменных наименований , знаков для товаров и услуг).

Обобщающей формой интеллектуальной деятельности является интеллектуальный продукт — представлена на материальных носителях информация, которая содержит новое знание, что является результатом интеллектуальной творческой работы. Таким образом, самое общее определение интеллектуального продукта — новые знания, переданные в виде информации. По научно-технической интеллектуального творчества это объективные знания о природе, материальную деятельность человека в различных ее проявлениях; по художественно-художественного творчества — это субъективное восприятие и отражение внутреннего мира человека, окружающей среды, других людей.

Как первооснова производственных инноваций интеллектуальные продукты являются полезными для производителей. Они также интересуют потребителей, стремящихся удовлетворить свои культурные, духовные запросы. Поэтому результаты интеллектуального труда приобретают потребительской ценности, являются полезными, пригодными для удовлетворения человеческих потребностей, является важным признаком товара как фундаментальной категории рыночной экономики. Как уже отмечалось, результаты творческого труда (материальные блага) становятся интеллектуальными продуктами, когда приобретают определенную объективной формы, которая обеспечивает их восприятие другими людьми. Материальный носитель творческого труда выступает как вещь, и может передаваться в собственность другим лицам, в то же время сам результат творческого труда (нематериальное благо) принадлежит его создателю и может использоваться другими людьми только с согласия автора. Таким образом, продуктам интеллектуального труда присуща определенная специфика относительно трактовки традиционного набора свойств рыночных товаров: товары и услуги, которые создаются на основе кодифицированного знания уникальны одновременно возможность их безграничного тиражирование порождает рынок гомогенной продукции адекватно реагирует на динамику спроса и предложения; интеллектуальные продукты являются идеальными, субъективными, связанными с конкретными личностями, а вместе имеют определенное материальное воплощение, доступную для других людей объективную форму, что способствует их реализации; интеллектуальные продукты, являющиеся результатом научно-технической деятельности, имеют короткий жизненный цикл, подлежат быстрому моральному износу; для интеллектуальных продуктов понятие воспроизведения трансформируется в понятие тиражирование уникальных результатов творческого труда, при этом издержки производства интеллектуальных продуктов и расходы их тиражирование не совпадают; независимо от того на каком языке, на каких носителях, в какой форме представлены и растиражированные интеллектуальные продукты, они всегда имеют конкретных создателей — авторов идей; для интеллектуальных продуктов непригодными являются традиционные измерители рыночной ценности, издержки производства, предельной полезности и тому подобное.

В информационном обществе результаты интеллектуальной деятельности играют приоритетную роль, занимая значительную долю в общественном продукте. Качественных преобразований подвергаются не только производственная сфера, но и рыночные отношения, поскольку наряду с традиционными объектами обмена появляются новые, имеющие специфические черты и уникальные свойства. По мнению современных исследователей, результаты творческой интеллектуальной деятельности можно разделить на следующие группы: форменные интеллектуальные продукты — результаты творческой человеческой деятельности, для которых важное значение имеет форма воплощения (например, уникальные произведения искусства). Обособление этих продуктов основывается на самом факте их создания и не требует дополнительных действий; содержательные интеллектуальные продукты — результаты творческой человеческой деятельности, для которых важное значение приобретает не столько форма, сколько содержание. Как правило, такие продукты имеют прикладной, утилитарный характер, их обособление требует определенных действий, связанных с проведением экспертизы и специальной регистрации 36.

Результаты творческой деятельности подразделяются на три большие группы: объекты литературно-художественной собственности; объекты промышленной собственности; средства индивидуализации участников гражданского оборота товаров и услуг.

5. Результаты интеллектуальной деятельности: понятие, виды.

Результаты интеллектуальной деятельности предполагает сочетание двух элементов: во-первых, это материальный носитель, закрепляющий, отражающий этот результат интеллектуальной деятельности, на него вещные права, в частности право собственности; второй объект – нематериальный, а именно результаты интеллектуальной деятельности как совокупность идеи, технических решений, художественных образов (в зависимости от вида объектов).

Возможна коллизия прав собственника и прав автора. Это актуально в произведениях изобразительного искусства из-за их единичности.

Закон даёт два субъективных права автору:

  1. Право доступа (ст. 1292 ГК РФ). Автор вправе иметь доступ к своему произведению для воспроизведение картины. Порядок по соглашению сторон или судебным решением.

  2. Право следования (ст. 1293 ГК РФ). Если собственник решил перепродать произведение и если цена выше, чем цена покупки, то автор имеет право на процент от дохода, на его часть.

Новый термин в статье 1296 «Интеллектуальные права».

Интеллектуальные права включают три вида прав – личные неимущественные права (например, право авторства, право на имя… Охраняется даже после смерти); исключительное право (имущественное право использовать произведение не противоречащим закону способом); иные права (в частности, в случае коллизии права доступа и права следования).

Виды результатов интеллектуальной деятельности:

  1. Объекты авторского права и смежных прав.

    1. Объекты авторского права:

      1. Произведения науки;

      2. Произведения литературы;

      3. Произведения искусства.

Охраняемыми элементами здесь являются язык и система раскрытия и подачи художественных образов. Не охраняется тема, сюжет… И слово или образ может быть, если оно является новым, авторским.

Объект появляется после обнародования, после появления в объективной форме.

Из-за уникальности и неповторимости произведения не требуется государственная регистрация объекта. Права появляются с момента первого обнародования произведения в любой форме.

Существует знак охраны: Копирайт, фамилия автора и год: © Иванов 2009.

Особенность программы ЭВМ: она приравнивается к литературным произведениям.

    1. Объекты смежных прав. Здесь всё, что не авторское, но надо защищать. Здесь собраны (перечислены) разнородные объекты, перечисленные в статье 1304 ГК РФ, они обычно связаны с исполнением, с передачей, трансляцией объектов авторского права. Например, права исполнителей, дирижёров… По сути, новый объект не создаётся, но особая интерпретация, обработка объектов авторского права…

  1. Объекты патентного права:

    1. Изобретения.

    2. Полезные модели.

    3. Промышленные образцы.

Решение технической задачи. Возможно создание аналогичных объектов независимо друг от друга, поэтому необходима государственная регистрация в патентном органе и выдача охранного документа, то есть патента. Здесь возникает проблема (вопрос) приоритета – кто создал раньше. По общему правилу приоритет определяется по дате подачи заявки.

  1. Селекционные достижения.

    1. Сорта растений.

    2. Породы животных.

Сходство с патентным в том, что необходима государственная регистрация селекционного достижения, выдача патента и проблема приоритета.

  1. Ноу-хау. Иначе – секрет производства. Его определение в статье 1465. Основная коммерческая ценность в недоступности для третьих лиц информации и отсюда – исключённость какой-либо государственной регистрации.

Различать: ноу-хау – это объект, сведения, информация, а коммерческая тайна теперь – это режим конфиденциальности, придаваемый информации обладателем.

  1. Средства индивидуализации, приравненные к результатам интеллектуальной деятельности:

    1. Это индивидуализация юридических лиц (фирменные наименования, регистрируются одновременно с юридическим лицом в ЕГРЮЛ).

    2. Индивидуализация предприятий как имущественный комплекс (у ООО «Ромашка» аквацентр «Посейдон». Посейдон – коммерческое обозначение. Специальной государственной регистрации не требует).

    3. Индивидуализация товаров, работ, услуг. Товарный знак, знак обслуживания и наименование места происхождения товара. Исключительные права возникают с момента регистрации в государственном органе.

Раздел 1.4. Законодательство об интеллектуальной собственности

1.4.3. Предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации о правах интеллектуальной собственности

Сложившееся в последние 10 — 15 лет отношение к интеллектуальной (промышленной) собственности не отвечает задачам и требованиям нынешнего периода. Это является следствием того, что в течение всех этих лет не уделялось должного внимания вопросам, связанным с созданием, правовой защитой и реализацией объектов интеллектуальной собственности, особенно новых научных и технических разработок и решений на уровне изобретений.

В этих условиях творческие возможности основной части ученых, опытных инженеров, изобретателей, их интеллектуальный потенциал не реализуется, что вызвал отток большой их части за рубеж.

Все это негативно сказалось на активности творческой деятельности изобретателей, многократном снижении числа регистрируемых изобретений, вызвало застой в научно-техническом прогрессе, отразилось на стагнации экономики.

В то же время в настоящий период наметившегося подъема экономики, принятого руководством страны направления на значительное увеличение темпов ее развития становится весьма актуальным решение задач всемерного стимулирования создания новых научно-технических разработок, активного и своевременного их выявления, квалифицированной оценки, надежной патентной защиты, своевременной и эффективной реализации в виде конкурентоспособных производств и продукции.

В соответствии с этими задачами и с учетом необходимости максимального использования имеющихся возможностей должна выстраиваться государственная политика в области стратегии планирования и тактики осуществления мер по обеспечению конкурентоспособности российской экономики.

В связи с этим необходимо рассмотреть вопрос о разработке и осуществлении компетентными государственными органами комплекса мер организационного, экономического и информационного характера, который бы стимулировал производство конкурентоспособной продукции, развитие сферы услуг и реализацию тех их видов и в тех областях и регионах (странах), где они будут при соответствующих характеристиках востребованы. Разработать в этих целях комплексную государственную программу развития производства конкурентоспособной продукции с широким международным сотрудничеством, предусмотреть обеспечение возможно более благоприятных условий российским производителям для успешного встраивания в зарубежный и, в целом, в мировой рынок, что особенно важно в связи с проводимой политикой глобализации и предстоящим вступлением в ВТО.

Необходимо определить технологическую модернизацию экономики страны в качестве одной из первоочередных задач.

Считать в качестве важнейших задач:

1) удовлетворение общественных и государственных нужд страны в продукции и услугах в соответствии с формирующимся рыночным спросом и государственным заказом;

2) сдерживание топливно-сырьевой ориентации производства и экспорта, создание условий для наращивания объемов производства готовой конкурентоспособной продукции, существенное снижение ресурсоемкости продукции, повышение безопасности и экологичности производства;

3) создание условий для ускоренного развития наукоемких структурообразующих отраслей;

4) расширение использования освобождающихся производственных мощностей, в первую очередь предприятий оборонного комплекса для развертывания производства технологического оборудования и комплектации общепромышленного применения;

5) проведение скоординированной инвестиционной политики в реализации промышленно-структурных преобразований с преференциями для наукоемкой продукции;

6) коренную техническую, технологическую и организационную реструктуризацию предприятий по международным стандартам, обеспечивающую повышение конкурентоспособности продукции на внутреннем и мировом рынках;

7) содействие формированию оптимальных связей между разработчиками, изготовителями и продавцами отечественной наукоемкой продукции;

8) смягчение социальных последствий структурной перестройки производственной сферы;

9) введение льгот на рекламу лучшей продукции отечественных товаропроизводителей в отечественных СМИ (как это практикуется во всех странах мира).

Для этого необходимо предусмотреть введение комплекса государственных организационно-экономических механизмов поддержки и развития интеллектуальных и научно-технических информационных ресурсов:

1) установление категорийности госбюджетных НИОКР по научно-техническому уровню (НТУ) и введение различных форм стимулирования разработчиков и изготовителей продукции высокого НТУ (налоги, кредиты, амортизация, стоимость НИОКР, цена научно-технической продукции и т.п.);

2) экономическое стимулирование разработчиков и изготовителей за сокращение сроков разработки-освоения прогрессивной продукции и технологий и экономию ресурсов, освоение новых эффективных материалов (металлов, пластмасс, композитов, керамики и т.п.);

3) запрет на бюджетное финансирование НИОКР, дублирующих уже выполненные исследования и разработки; введение обязательной предконтрактной обосновательно-оценочной и информационно-аналитической стадии НИОКР;

4) введение гласных конкурсов проектов и НИОКР;

5) включение требований к НТУ разработки и качеству продукции в стандартные технико-экономические обоснования (ТЭО), технические задания (ТЗ), исходные технические требования (ИТТ) и отчетную и конструкторскую документацию вплоть до сертификации системы качества (в соответствии со стандартами ИСО серии 9000);

6) введение обязательной научно-технической, технико-экономической и экологической экспертизы проектов и продукции на всех стадиях разработки и производства;

7) включение в стандартные ТЭО/ТЗ на НИОКР требований по технологической, ресурсосберегающей и экологической проработке проектов, по межотраслевой и международной унификации, специализации и кооперированию, по обеспечению охраны промышленной и интеллектуальной собственности, по организации экспорта, продаже и закупке лицензий, ноу-хау, инжиниринга и т.п.;

8) переход на международные системы классификации и кодирования научно- технической, производственной и коммерческой информации (Интернет, ЭДИФАКТ, Инкотермс и т.д.);

9) упорядочение системы взаимодействия заказчиков, разработчиков, изготовителей, поставщиков комплектации и технологического оборудования, экспертов, посредников и т.п. в процессе разработки, освоения, серийного производства и реализации новой техники и прогрессивной технологии;

10) наступательную стратегию участия в международных инвестиционных программах и проектах и в СМИ в интересах отечественного разработчика и товаропроизводителя;

11) введение правовых и финансовых механизмов коммерциализации интеллектуальной продукции и ноу-хау в интересах автора, изготовителя, территории и государства, в том числе при приватизации и акционировании активов.

12) проведение проектно-изыскательских, конструкторско-технологических, комплектационных, строительно-монтажных, сертификационных и эксплуатационных работ в соответствии с международными стандартами с оптимальным разделением функций между российскими и иностранными участниками программ и проектов;

13) квалифицированную региональную экспертизу проектов и работ, проводимых сторонними (прежде всего иностранными, например, по линии ТАСИС) экспертами и субподрядчиками на предмет соответствия региональным программам и приоритетам социально-экономического развития, интересам экономической и информационной безопасности региона и страны в целом;

14) создание механизма правительственных гарантий международных проектов с участием России под финансирование со стороны Мирового Банка, ЕБРР, Европейского инвестиционного банка, других межправительственных фондов;

15) модернизацию соответствующей научной, проектной, экспертной и образовательной базы по типу европейских и американских научно-исследовательских и учебных институтов и центров, технопарков, наукоградов и т.п. Организацию широкого изучения зарубежного опыта обеспечения научно-технического развития, всемерное использование эффективных решений;

16) разработка федерального закона «О государственной научно-технической политике», соответствующих законодательству промышленно развитых стран;

17) введение льгот на рекламу лучшей продукции отечественных товаропроизводителей в отечественных СМИ (так практикуется во всех странах мира).

На сегодняшний день государство не создало достаточных условий. Инновационный бизнес — самый трудный, поскольку он высокорисковый и требует длительного процесса реализации, минимум три-пять лет. Но можно привести и другие примеры, когда этот срок гораздо больше. Это касается создания новых лекарственных препаратов, новых веществ, которые требуют и клинических, и доклинических испытаний. Таким образом, данный бизнес с точки зрения извлечения прибыли самый неблагодарный. У тех, кто занимается этим бизнесом, должны быть и стимулы, и мотивации. В настоящее время условия для экономической заинтересованности субъектов предпринимательской деятельности в развитии и поддержке инновационной сферы недостаточные. Главное, нет закона об инновациях. Все это относится к легальному бизнесу, так как нелегальному — стимулы не нужны. Чем меньше ограничений, тем больше он процветает. Если мы действительно хотим увеличить в два раза ВВП нашей страны за счет научно-технологических составляющих, в основе которых находятся объекты и результаты интеллектуальной деятельности, то без дополнительного стимулирования это невозможно.

По мнению Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, нормативные правовые акты в этой сфере, затрагивающие вопросы публично-правового характера, прежде всего налоговом и бюджетном законодательстве, концептуально должны исходить из необходимости принятия следующих мер по стимулированию инновационной деятельности, основанной на активном использовании прав интеллектуальной собственности:

— списание части затрат на НИОКР из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль;

— установление налоговых льгот при увеличении расходов на НИОКР;

— освобождение коммерческих организаций от уплаты налога на добавленную стоимость при приобретении прав интеллектуальной собственности, имеющих денежную оценку;

— ускоренная амортизация нового научного оборудования, созданного на основе используемых патентов;

— поддержка экспорта наукоемкой продукции и прав интеллектуальной собственности, имеющих денежную оценку;

— подготовка менеджеров, экономистов, юристов по международным стандартам для коммерциализации прав интеллектуальной собственности;

— поощрение государством введения прав интеллектуальной собственности, имеющих денежную оценку, в хозяйственный оборот.

— поощрение государством инновационной активности малого предпринимательства на базе активного использования ими прав интеллектуальной собственности.

Представляется целесообразным, чтобы Российская Федерация присоединилась к Договору по авторскому праву и Договору по исполнениям и фонограммам, что отвечает положениям ТРИПС и находится в интересах российских предпринимателей. Ст. 8 Договора по авторскому праву предусматривает право автора разрешать сообщение своих произведений для всеобщего сведения таким образом, что представители публики могут осуществлять доступ к таким произведениям из любого места и в любое время по их выбору. Аналогичное положение предусмотрено в отношении обладателей смежных прав в Договоре по исполнениям и фонограммам.

Необходимо с учетом изложенных выше проблем ускорить принятие нового федерального закона по авторским и смежным правам, отразив в нем следующие предложения.

В отношении возможного применения добровольной регистрации авторских прав предлагается:

при сохранении базового положения о том, что авторское право возникает в силу и с момента создания автором произведения, необходимо (как это сделано, например, на Украине) ввести добровольную регистрацию произведений и авторских договоров уполномоченным органом исполнительной власти;

предусмотреть оптимальный размер регистрационного сбора, не превышающего реальных расходов за услуги по регистрации;

установить правовые последствия нарушения зарегистрированных авторских прав (например, увеличение размера компенсации) и установить ответственность за недобросовестную регистрацию авторских прав, а также порядок опротестования регистрации.

Предлагается предусмотреть применение обратной силы положений закона для создателей «старых» фильмов. Согласно ст. 4 ГК РФ акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие, однако законом может быть предусмотрено, что действие закона распространяется и на отношения, возникшие ранее.

Предлагается установить презумпцию использования подлинного имени автора, в случае, если автор не указал в договоре, под каким именем произведение должно использоваться.

Предлагается предусмотреть преимущественное право на заключение авторского договора для лиц, заключивших ранее договор заказа на подобное произведение.

Предлагается предусмотреть переход авторских прав обратно автору (предыдущему правообладателю) в случае расторжения договора.

Предлагается разграничить срок передачи авторских прав и срок действия авторского договора, а также указать, что в качестве одного из последствий расторжения авторского договора является переход авторских прав обратно автору (предыдущему правообладателю).

В отношении производных произведений предлагается включить положение следующего содержания: «Право на переработку включает право разрешать создавать на основе произведения автора производные произведения, а также право разрешать или запрещать использование таких производных произведений любым из способов, предусмотренных в настоящем Федеральном законе».

Предлагается установить следующую систему сбора и распределения вознаграждений:

сбор вознаграждений осуществляется одной организацией, управляющей имущественными правами авторов, производителей фонограмм и исполнителей;

именно эта организация коллективного управления авторскими правами распределяет собранные вознаграждения между своими членами в зависимости от объема использования принадлежащих им объектов авторских прав.

С учетом того, что первичное распределение вознаграждения будет осуществляться не среди тысяч правообладателей, а в рамках организаций коллективного управления, то их накладные расходы по сбору вознаграждения будут минимальны.

В целях единообразного понимания ст. 49 (п. 1) Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» предлагается, взяв за основу абзац первый п. 1 ст. 49, включить положение в следующей редакции: «обладатели исключительных авторских прав и смежных прав, а в случае нарушения личных неимущественных прав — авторы, обладатели смежных прав и лица, указанные в ч. 2 ст. 27 настоящего Закона, вправе требовать от нарушителя:_ (далее по тексту)».

Помимо предложений для включения в новый федеральный закон об авторских и смежных правах, вносится предложение при рассмотрении споров между владельцами товарных знаков (знаков обслуживания) и доменных наименований в Интернете на первом этапе использовать Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству, а на следующем этапе создать подобный третейский арбитражный центр в России, действующий на основе Единой методики рассмотрения споров о доменных именах, которая была принята Корпорацией по распределению адресного пространства сети 26 августа 1999 года с учетом рекомендаций Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). В обосновании исков главными признаются доказательства: идентичности или схожести до степени смешения доменного имени с товарным знаком, принадлежащим истцу; отсутствия у ответчика прав и законных интересов в отношении доменного имени; недобросовестности ответчика при регистрации и использовании доменного имени.

Необходимо внесение некоторых изменений и дополнений также в таможенное законодательство Российской Федерации для должной защиты обладателей прав интеллектуальной собственности, в частности, путем изменения ставок ввозных таможенных пошлин на товары, бывшие в употреблении. Предлагается путем правительственного распоряжения увеличить ставку таможенной пошлины для ввоза репликационного оборудования, бывшего в употреблении, которое в большом количестве используется нелегальными производителями аудио- и видеопродукции. сумма таможенных платежей на ввоз нового оборудования и оборудования, бывшего в употреблении сравняются, что создаст неблагоприятные условия для ввоза и использования старого репликационного оборудования.

Что касается предложений по внесению изменений и дополнений в такой фундаментальный правовой акт, как Гражданский кодекс Российской Федерации, Торгово-промышленная палата Российской Федерации исходит из того, что различные виды прав интеллектуальной собственности имеют значительные различия в правовом режиме, вследствие чего в ГК РФ подлежат включению, прежде всего положения общие для прав интеллектуальной собственности положения. При наличии специальных законов по различным видам прав интеллектуальной собственности это должно обеспечить стабильность и гармонизацию регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности.

Так, часть первую ГК РФ, в частности, ее раздел «Общие положения» в подразделе «Объекты гражданских прав» следует дополнить главой «Интеллектуальная собственность», в которой должны быть отражены положения о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (товаров, услуг, фирменных наименований, мест происхождения, географических наименований). Необходимо во избежание путаницы дать определение понятия «средства индивидуализации» вместо общего указания, что они приравнены к правам интеллектуальной собственности. Необходимо устранить нечеткость, имеющуюся в ст. 128 ГК РФ о включении всех прав на результаты интеллектуальной деятельности в перечень объектов гражданских прав: личные неимущественные права не входят в число объектов гражданских прав; они лишь защищаются с помощью и гражданско-правовых средств. Нужно четко изложить подразделение прав на результаты интеллектуальной деятельности на: личные неимущественные права (право авторство, право на имя); исключительные права, носящие имущественный характер; иные права, не подпадающие под указанные виды (право на обнародование, право следования). Конкретный объем полномочий устанавливается специальными федеральными законами о правах интеллектуальной собственности, однако при наличии кодифицированных норм в ГК РФ они станут внутренне согласованными и непротиворечивыми.

В части второй ГК РФ должны найти свое место нормы о договорах по передаче и предоставлении исключительных прав интеллектуальной собственности, в частности, основных их видов — лицензионном договоре и договоре о передаче (уступке) прав, особенно лицензионном договоре, который в международной практике и в нашей стране получил широкое распространение.

Концептуально, по мнению Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, нормы о лицензионном договоре должны базироваться на следующем.

Лицензионный договор — это договор, по которому одна сторона (лицензиар) обязуется обеспечить другой стороне (лицензиату) использование защищенного патентом изобретения (промышленного образца или полезной модели), а лицензиат обязуется уплатить вознаграждение лицензиару. Лицензиар предоставляет лицензиату патентную лицензию, предметом которой является право использования изобретения (промышленного образца или полезной модели), но не сам патент. Лицензиар может предоставить лицензиату «беспатентную» лицензию — право использования ноу-хау, т.е. не защищенные патентом опыт и секреты производства изделия (оказания услуг, выполнения работ). Поскольку промышленное освоение изобретения является не легким делом, часто договор предусматривает предоставление лицензиату чертежей и иной технической документации, а также обучение его специалистов. В ряде случаев лицензионный договор заключается в отношении изобретения, на который только подана патентная заявка, а патент еще не получен (т.к. во многих странах система проверки новизны изобретения занимает продолжительное время). Следует различать «чистые» лицензии, когда право использования изобретения не связано с товарными поставками, и «сопутствующие» лицензии, когда предоставление такого права является лишь одним из условий договора о поставке комплектного оборудования или договора о подряде по строительству какого-либо объекта. Лицензионный договор возник в результате международной коммерческой практики без прямого его законодательного регулирования (в том числе и в гражданском законодательстве России). Несмотря на некоторое сходство его с другими договорами (аренды, купли-продажи, подряда, простого товарищества), его нельзя причислить к этим договорам, прежде всего в силу того, что предмет его регулирования не относится к категории вещных прав, не является материально осязаемой вещью, а относится к нематериальным активам. Поэтому преобладающей точкой зрения в правовой доктрине является понимание лицензионного договора как договора sui generis (особого рода). Это означает, что к нему должны применяться общие принципы применимого права, аналогия права и аналогия закона. В связи с этим предпринимателям необходимо быть особенно внимательными при формулировании условий лицензионного договора. Обычно лицензионный договор содержит следующие условия (перечень не является исчерпывающим):

описание патентной ситуации (выдан патент, подана патентная заявка);

лицензиар предоставлял или не предоставлял ранее лицензию;

техническая область применения изобретения (промышленного образца или полезной модели);

вид лицензии — исключительная или простая (по исключительной лицензии лицензиату предоставляется монопольное право на использование изобретения (промышленного образца или полезной модели), а по простой, неисключительной лицензии, лицензиар может использовать изобретение (промышленный образец или полезную модель) одновременно сам или передавать такое использование также третьим лицам);

возможность или запрет предоставления сублицензии лицензиатом (при выдаче сублицензии лицензиат как бы сам становится лицензиаром, однако обязан обеспечить платежи вознаграждения основному лицензиару, хотя в договорных отношениях с пользователями находится лицензиат);

территория, на которой действует лицензионный договор; возможность экспорта;

срок, в течение которого которой действует лицензионный договор;

возложение обязанности зарегистрировать лицензионный договор на лицензиара или лицензиата;

предоставление лицензиаром лицензиату чертежей и технической документации, предоставление ноу-хау (с обязанностью лицензиата не раскрывать без разрешения лицензиара секреты производства);

новизна изобретения (гарантирует ли лицензиар его новизну);

техническое освоение изобретения (хотя предпринимательский риск несет лицензиат, включают обычно условие о техническом содействии лицензиара в таком освоении);

коммерческая реализация изобретения (обычно недвусмысленно оговаривают, что это — предпринимательский риск лицензиата, и при этом оговаривают обязанность лицензиата обеспечивать выпуск продукции (оказание услуг) надлежащего качества, с соблюдением оговоренных требований);

улучшения и усовершенствования изобретения (обычно как обязанность, как лицензиара, так и лицензиата информировать о них, если в договоре не оговорен иной поход к таким улучшениям и усовершенствованиям);

ведение учета и отчетности лицензиата по выпуску и реализации продукции (оказания услуг) в связи с исполнением лицензионного договора (обычно оговаривают право лицензиара знакомиться периодически с данными такого учета и отчетности);

ответственность по претензиям третьих лиц (возможна оговорка о солидарной или раздельной ответственности лицензиара и лицензиата);

право лицензиата производить конкурирующую продукцию/обязанность не производить ее;

обязанность лицензиата делать ссылку на лицензию в маркировке продукции;

порядок уплаты вознаграждения (может быть единовременный платеж, однако чаще в форме периодические платежи — роялти — в процентном соотношении со стоимостью реализованной продукции с указанием минимально гарантированных сумм платежей);

право на досрочное расторжение договора (с указанием оснований для расторжения);

оговорка о применимом праве (стороны вправе выбрать его, а если не сделают этого, то суд или арбитраж применяет коллизионную норму международного частного права; по российскому законодательству должно применяться право страны лицензиара);

юрисдикция (стороны вправе установить в договоре подсудность государственному суду или международному коммерческому арбитражу с учетом императивных норм законодательства страны суда).

В части третьей ГК РФ следует несколько подробнее изложить нормы по определению права, подлежащего применению к отношениям в сфере интеллектуальной собственности, осложненным иностранным элементом (в настоящее время имеется только ссылка в ст. 1211 ГК РФ о возможности применения права страны лицензиара в лицензионном договоре).

Федеральный закон о защите интеллектуальной собственности

  • Главная
  • /

  • ФЗ «О защите интеллектуальной собственности»

О ратификации Соглашения о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности

Принят Государственной Думой 28 июня 2011 года
Одобрен Советом Федерации 6 июля 2011 года

РАЗДЕЛ I
Общие положения
Статья 1
Настоящее Соглашение направлено на унификацию принципов регулирования в сфере охраны и защиты результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации товаров, работ и услуг, которые охраняются национальным законодательством Сторон.

Статья 2
1. Стороны основываются на общей международной правовой базе в области охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, разделяют принципы Соглашения Всемирной торговой организации
по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
и руководствуются международными соглашениями в области интеллектуальной собственности, находящимися под административным управлением Всемирной организации интеллектуальной собственности, а также другими международными соглашениями, участниками которых являются Стороны.
2. Стороны, которые до момента подписания настоящего Соглашения не являются участниками Сингапурского договора о законах по товарным знакам 2007 года и Международной конвенции об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций (Римская конвенция 1961 года), принимают на себя обязательство по присоединению к упомянутым международным договорам.
3. Стороны обязуются координировать действия в рамках участия во Всемирной организации интеллектуальной собственности, Комитете по Соглашению о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности Всемирной торговой организации (после присоединения государств Сторон к Всемирной торговой организации).
Статья 3
1. Каждая Сторона обязуется зафиксировать в своем национальном законодательстве положения о предоставлении физическим
и юридическим лицам, результатам интеллектуальной деятельности
и средствам индивидуализации государств других Сторон такого
же уровня охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, какой она предоставляет своим физическим и юридическим лицам, результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации на своей территории в объеме, предусмотренном настоящим Соглашением и в рамках международных обязательств Сторон.
2. Стороны могут применять в своем национальном законодательстве такие нормы, которые будут обеспечивать больший
уровень охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, чем
те, которые содержатся в настоящем Соглашении, при условии, что они не будут противоречить положениям настоящего Соглашения.
РАЗДЕЛ II
Авторские и смежные права
Статья 4
1. Стороны обязуются обеспечивать охрану результатов интеллектуальной деятельности, основываясь на положениях Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений 1971 года, Договора Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву и Договора Всемирной организации интеллектуальной собственности по исполнениям и фонограммам.
2. Программы для электронно-вычислительных машин (компьютерные программы), включая исходный текст и объектный код, охраняются как литературные произведения в соответствии с Бернской конвенцией об охране литературных и художественных произведений 1971 года.
3. Составные произведения, то есть произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творчества, независимо от формы их выражения охраняются как таковые. При этом составные произведения охраняются авторским правом независимо
от того, являются ли объектами авторского права произведения,
на которых они основаны или которые они включают.
4. Авторские права распространяются на произведения науки, литературы и искусства. Автору произведения принадлежат, в частности, следующие права:
1) исключительное право на произведение;
2) право авторства;
3) право автора на имя;
4) право на неприкосновенность произведения;
5) право на обнародование произведения;
6) другие права, установленные национальным законодательством Сторон.
5. Стороны обязуются свести к отдельным случаям ограничения
и изъятия из прав на результаты интеллектуальной деятельности, охраняемые в рамках данной статьи, которые не будут противоречить обычному использованию произведений либо объектов смежных прав
и не будут ущемлять необоснованным образом законные интересы правообладателей.
6. Стороны обязуются обеспечить сроки охраны исключительного права на произведение автора, исключительного права на произведение, созданное в соавторстве, исключительного права на произведение, обнародованное после смерти автора, которые будут не ниже сроков, установленных Бернской конвенцией об охране литературных
и художественных произведений 1971 года, Соглашением Всемирной торговой организации по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности и Международной конвенцией об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций (Римская конвенция 1961 года). В национальном законодательстве Сторон могут быть закреплены большие сроки охраны указанных
в настоящей статье прав.
Статья 5
Каждая Сторона должна предоставлять правообладателям
в отношении кинематографических произведений право разрешать или запрещать публичный коммерческий прокат оригиналов или копий
их произведений, охраняемых авторским правом, на территории государства другой Стороны.
Статья 6
Для целей настоящего Соглашения интеллектуальные (имущественные и личные неимущественные) права на результаты исполнительской деятельности (исполнения), на фонограммы и иные
права, которые установлены национальным законодательством Сторон, являются смежными с авторскими правами (смежными правами).
Статья 7
1. Для целей настоящего Соглашения исполнителем (автором исполнения) признается физическое лицо, творческим трудом которого создано исполнение, – артист-исполнитель (актер, певец, музыкант, танцор или другое лицо, которое играет роль, читает, декламирует, поет, играет на музыкальном инструменте или иным образом участвует
в исполнении произведения литературы, искусства или народного творчества, в том числе эстрадного, циркового или кукольного номера),
а также режиссер-постановщик спектакля (лицо, осуществившее постановку театрального, циркового, кукольного, эстрадного или иного театрально-зрелищного представления) и дирижер.
2. Стороны предоставляют на взаимной основе исполнителям Сторон следующие права:
1) исключительное право на исполнение;
2) право авторства – право признаваться автором исполнения;
3) право на имя – право на указание своего имени или псевдонима на экземплярах фонограммы и в иных случаях использования исполнения, право на указание наименования коллектива исполнителей, кроме случаев, когда характер использования произведения исключает возможность указания имени исполнителя или наименования коллектива исполнителей;
4) другие права, установленные национальным законодательством Сторон.
3. Исполнители осуществляют свои права с соблюдением прав авторов исполняемых произведений.
4. Права исполнителя признаются и действуют независимо
от наличия и действия авторских прав на исполняемое произведение.
Статья 8
1. Для целей Соглашения изготовителем (производителем) фонограммы признается лицо, взявшее на себя инициативу
и ответственность за первую запись звуков исполнения или других звуков либо отображений этих звуков. При отсутствии доказательств
иного изготовителем (производителем) фонограммы признается лицо, имя или наименование которого указано обычным образом
на экземпляре фонограммы и (или) на его упаковке.
2. Стороны предоставляют изготовителям (производителям) фонограмм Сторон следующие права:
1) исключительное право на фонограмму;
2) иные права, установленные национальным законодательством Сторон.
3. Стороны обязуются обеспечить сроки охраны прав изготовителей (производителей) фонограмм, которые будут не ниже установленных Соглашением Всемирной торговой организации
по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
и Международной конвенцией об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций (Римская конвенция 1961 года). В национальном законодательстве Сторон могут быть закреплены большие сроки охраны указанных в настоящей статье прав.
Статья 9
1. Изготовители (производители) фонограмм на территории государств Сторон имеют право разрешать или запрещать следующие действия:
1) непосредственное или косвенное воспроизведение
их фонограмм;
2) импорт на территорию государства другой Стороны копии фонограммы, которая была произведена без разрешения изготовителя (производителя) фонограммы.
Статья 10
1. Для целей настоящего Соглашения организацией
по коллективному управлению признается организация, действующая
в соответствии с национальным законодательством Сторон на основе полномочий, полученных от авторов, исполнителей, изготовителей
(производителей) фонограмм и иных обладателей авторских и смежных прав (далее – авторы и иные правообладатели), в сфере управления соответствующими правами на коллективной основе в целях обеспечения получения авторами и иными правообладателями вознаграждения за использование объектов авторских и смежных прав.
2. В целях эффективной реализации на территории
государств-участников Единого экономического пространства имущественных прав авторов и иных правообладателей в случаях, когда осуществление их прав в индивидуальном порядке затруднено или когда национальным законодательством Сторон допускается использование объектов авторских и смежных прав без согласия обладателей соответствующих прав, но с выплатой им вознаграждения, Стороны оказывают содействие созданию и деятельности организаций
по коллективному управлению.
3. В целях обеспечения возможности правомерного использования объектов авторских и смежных прав с учетом интересов наиболее полной и эффективной реализации прав авторов и иных правообладателей Стороны предусматривают возможность деятельности организаций по коллективному управлению в интересах как авторов
и иных правообладателей, непосредственно передавших соответствующие полномочия таким организациям, так и тех авторов
и иных правообладателей, которые непосредственно не отказались
от осуществления деятельности в их интересах, в том числе в случае реализации права на вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях.
4. В целях создания единой системы охраны и реализации авторских и смежных прав Стороны до даты вступления в силу настоящего Соглашения заключают международный договор, предусматривающий в том числе:
1) определение единого порядка управления правами
на коллективной основе, в том числе в случае реализации права
на вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм
и аудиовизуальных произведений в личных целях;
2) создание Сторонами баз данных, содержащих информацию
об охраняемых объектах авторских и смежных прав и порядок организации информационного обмена;
3) создание и определение порядка работы комиссии
по координации работы организаций по коллективному управлению государств-участников Единого экономического пространства.
Товарные знаки
Статья 11
1. Для целей настоящего Соглашения товарным знаком и знаком обслуживания (далее – товарный знак) является охраняемое
в соответствии с национальным законодательством Сторон
и международными договорами, участниками которых являются Стороны, обозначение, служащее для отличия товаров и (или) услуг одних участников гражданского оборота от товаров и (или) услуг других участников гражданского оборота.
В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или
их комбинации. Иные обозначения могут быть зарегистрированы
в качестве товарных знаков в случаях, предусмотренных законодательными актами государств Сторон. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.
Статья 12
1. Владелец товарного знака имеет исключительное право использовать товарный знак и распоряжаться им, а также право запрещать использование товарного знака другими лицами.
2. Срок действия первоначальной регистрации товарного знака может быть продлен неограниченное число раз по обращению владельца товарного знака, поданному в течение последнего года ее действия, каждый раз на срок не менее 10 лет.
Статья 13
С даты вступления в силу настоящего Соглашения Стороны вводят следующий принцип исчерпания исключительных прав на товарный
знак – не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот на территории государств Сторон непосредственно правообладателем или другими лицами с его согласия.
Статья 14
До даты вступления в силу настоящего Соглашения Стороны разработают и введут единые процедуры, необходимые для обеспечения правовой охраны товарных знаков и наименований мест происхождения товаров (географических указаний) на территории своих государств Сторон. Стороны зафиксируют разработанные единые механизмы регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения товаров (географических указаний) в отдельном договоре.
Наименование места происхождения товара
Статья 15
1. Для целей настоящего Соглашения наименованием места происхождения товара, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта,
а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.
Указанные положения применяются к обозначению, которое позволяет идентифицировать товар как происходящий с территории определенного географического объекта и, хотя не содержит наименования этого объекта, стало известным в результате использования данного обозначения в отношении товара, особые свойства которого отвечают требованиям, указанным в абзаце первом настоящего пункта.
Не признается наименованием места происхождения товара обозначение, хотя и представляющее собой или содержащее наименование географического объекта, но вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его производства.
2. Для целей настоящего Соглашения в отношении наименования места происхождения товара Стороны предусматривают правовые меры, позволяющие заинтересованным сторонам предотвращать:
1) использование любых средств при обозначении или презентации товара, которые указывают или вызывают ассоциацию, что этот товар происходит из географического района, отличного от настоящего места происхождения, таким образом, что это вводит общественность
в заблуждение в отношении географического происхождения этого товара;
2) любое использование, которое представляет собой акт недобросовестной конкуренции по смыслу статьи 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1967 года.
Патентные права
Статья 16
1. Право на изобретение, полезную модель и промышленный образец охраняется в порядке, установленном национальным законодательством Сторон, и подтверждается охранным документом, который удостоверяет приоритет, авторство и исключительное право
патентообладателя на изобретение, полезную модель и промышленный образец.
2. Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат следующие права:
1) исключительное право;
2) право авторства.
3. В отдельных случаях, предусмотренных национальным законодательством Сторон, автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат также другие права, в том числе право на получение патента, право на вознаграждение за использование служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца.
4. Срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющего это право
патента исчисляется со дня подачи заявки на выдачу патента при
условии соблюдения требований, установленных национальным законодательством Сторон, и составляет:
не менее 20 лет – для изобретений;
не менее 5 лет – для полезных моделей;
не менее 5 лет – для промышленных образцов.
Статья 17
Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец предоставляет патентообладателю исключительное право использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец любым не противоречащим закону способом.
Если объектом патента является продукт, патентообладатель вправе препятствовать третьим лицам совершать без его согласия,
в частности, изготовление, применение, хранение, предложение
о продаже, продажу или ввоз для этих целей указанного продукта.
Если объектом патента является способ, патентообладатель вправе препятствовать совершать без его согласия, в частности, действие
по осуществлению способа, а также применение, хранение, предложение
о продаже, продажу или ввоз для этих целей в том числе продукта, полученного непосредственно упомянутым способом.
Статья 18
Стороны вправе предусматривать ограничение прав, предоставляемых охранными документами, при условии, что такие исключения не наносят неоправданный ущерб обычному использованию изобретений, полезных моделей или промышленных образцов
и не ущемляют необоснованным образом законные интересы патентообладателя, учитывая законные интересы третьих лиц.
РАЗДЕЛ III
Правоприменение
Статья 19
Стороны берут на себя обязательства по применению таких правоприменительных мер, которые будут обеспечивать эффективную защиту прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Статья 20
Стороны предусматривают меры законодательного порядка, которые будут обеспечивать эффективное пресечение оборота контрафактных товаров на единой таможенной территории Таможенного союза, а также единые меры по противодействию нарушению прав интеллектуальной собственности в сети Интернет.
Пограничные меры
Статья 21
Стороны предусматривают действия по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности, зафиксированные в Таможенном кодексе Таможенного союза.
Меры административного и уголовного характера
Статья 22
В целях создания единой системы защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также для реализации положений статьи 20 настоящего Соглашения Стороны предусматривают заключение полномочными органами Сторон договора о координации действий по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности.
РАЗДЕЛ IV
Транспарентность
Статья 23
1. Законы и иные нормативные акты, окончательные судебные
и административные решения общего применения, введенные в действие любой из Сторон и имеющие отношение к предмету настоящего Соглашения (наличие, объем, приобретение, обеспечение соблюдения прав на результаты интеллектуальной деятельности и предотвращение злоупотребления ими), подлежат официальной публикации или
в случаях, если такое опубликование нецелесообразно, должны быть общедоступны таким образом, чтобы с ними могли знакомиться правительственные органы и правообладатели.
Касающиеся предмета настоящего Соглашения соглашения, действующие между правительством или правительственным органом одной Стороны и правительством или правительственным органом другой Стороны, также подлежат публикации.
2. Каждая Сторона в ответ на письменный запрос другой Стороны должна быть готова предоставить информацию, указанную в пункте 1 настоящей статьи. Сторона, имеющая основания полагать, что определенное судебное или административное решение или двустороннее соглашение в области прав интеллектуальной собственности затрагивает ее права по настоящему Соглашению, может сделать письменный запрос о предоставлении доступа к таким судебным или административным решениям или двусторонним соглашениям либо о ее информировании о них надлежащим образом.
3. Стороны берут на себя обязательства по уведомлению
о проектах законодательных актов и иных нормативных правовых актах, имеющих отношение к предмету настоящего Соглашения, Координационного совета Единого экономического пространства
по интеллектуальной собственности.
4. Ничто в пунктах 1 — 3 настоящей статьи не требует от Сторон раскрытия конфиденциальной информации, что препятствовало
бы обеспечению соблюдения закона, иным образом противоречило общественным интересам или наносило ущерб законным коммерческим интересам отдельных государственных или частных предприятий.
Координационный совет
Статья 24
1. В целях осуществления функций по координации
и информационно-техническому сотрудничеству в области охраны
и защиты интеллектуальной собственности между ведомствами государств Сторон на регулярной основе Стороны предусматривают создание постоянно действующего институционального механизма – Координационного совета Единого экономического пространства
по интеллектуальной собственности (далее – Координационный совет).
Стороны разработают и примут положение о Координационном совете. Каждая Сторона назначает сопредседателя Координационного совета.
2. Сопредседатели Координационного совета утверждают списки экспертов указанного координационного совета, в которые входят представители Сторон.
В Координационный совет также входят представители Секретариата Интеграционного Комитета Евразийского экономического сообщества, в компетенцию которых входит координация политики
государств-членов Евразийского экономического сообщества в области охраны и защиты интеллектуальной собственности.
Стороны предусматривают проведение регулярных заседаний Координационного совета, но не менее одного раза в год.
Разрешение споров
Статья 25
Споры между Сторонами, связанные с толкованием и (или) применением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения консультаций и переговоров.
Если спор не будет урегулирован Сторонами в течение 6 месяцев
с даты поступления официальной письменной просьбы о проведении консультаций и переговоров, направленной одной из Сторон другим Сторонам, любая из Сторон передает этот спор для рассмотрения в Суд Евразийского экономического сообщества.
РАЗДЕЛ V
Вступление в силу
Статья 26
По договоренности Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются отдельными протоколами.
Статья 27
Настоящее Соглашение вступает в силу 1 января 2012 года,
но не раньше даты получения депозитарием последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
Порядок присоединения к настоящему Соглашению и выхода
из него определяется Протоколом о порядке вступления в силу международных договоров, направленных на формирование
договорно-правовой базы таможенного союза, выхода из них
и присоединения к ним от 6 октября 2007 года.
Совершено в городе Москве «___» декабря 2010 года в одном подлинном экземпляре на русском языке.
Подлинный экземпляр настоящего Соглашения хранится
в Интеграционном Комитете Евразийского экономического сообщества, который, являясь депозитарием настоящего Соглашения, направит каждой Стороне его заверенную копию.
Президент Российской Федерации

Д. Медведев
Москва, Кремль
11 июля 2011 года
N 179-ФЗ

Законодательство РФ в сфере интеллектуальной собственности

Законодательство РФ, регулирующее сферу интеллектуальной собственности, состоит из международного и дополняющего его национального законодательства.

Международное законодательство по интеллектуальной собственности
Понятие интеллектуальной собственности и ее защита имеют долгие традиции – еще в XIX веке были подписаны международные конвенции, которыми пользуются и по сей день.

Парижская конвенция (обратите внимание на ее дату!), к которой СССР присоединился в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 8 марта 1965 г. N 148 с 1 июля 1965 г.; Стокгольмский акт конвенции ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 1968 г.: Конвенция по охране промышленной собственности (ред. от 02.10.79). Подписана в Париже 20 марта 1883 г.

Бернская конвенция (обратите внимание на ее дату!): Конвенция об охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 года (ред. от 02.10.1979)

Мадридское соглашение (обратите внимание на его дату!): Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. , включая Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28 июня 1989 года и Инструкция к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (вступила в силу с 1 января 1989 года)
Ниццкое соглашение: Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (ред. от 28.09.79) от 15 июня 1957 года

Всемирная конвенция об авторском праве создана для обеспечения универсального режима охраны авторских прав, который «облегчит распространение произведений духовного творчества и будет способствовать лучшему международному взаимопониманию». Российская Федерация (как преемник СССР) присоединилась к Конвенции 27 февраля 1973 года:

Всемирная конвенция об авторском праве. Подписана в Женеве 6 сентября 1952 г.

На территории Российской Федерации действует Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), ратифицированная Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 1968 г. N 3104-VII:

Конвенция, учреждающая всемирную организацию интеллектуальной собственности. Подписана в Стокгольме 14 июля 1967 года и изменена 2 октября 1979 года

ВОИС признала необходимость разработки Всемирной декларации по интеллектуальной собственности, “которая могла бы заявить простым и ясным языком о преимуществах интеллектуальной собственности и охраны прав интеллектуальной собственности для всех и могла бы стать ценным вкладом в глобальную систему интеллектуальной собственности и ВОИС”. Была создана специальная группа экспертов для выработки текста Декларации. Текст Декларации был окончательно сформулирован и одобрен 26 июня 2000 г. – см.:

Всемирная декларация по интеллектуальной собственности от 26 июня 2000 г.

Договор ВОИС по авторскому праву вступил в силу 6 марта 2002 года

Договор о законах по товарным знакам и Инструкция к Договору о законах по товарным знакам, подписаны в Женеве 27 октября 1994 г.

Ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 августа 1988 года:

Брюссельская конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники. Подписана в Брюсселе 21 мая 1974 года

Конвенции по исполнениям и фонограммам
Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм от 29 октября 1971 года.

Международная конвенция по охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций (Римская конвенция) от 26 октября 1961 г.

Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам

Соглашение стран СНГ
Страны СНГ подписали следующее соглашение:

Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав. Москва, 24 сентября 1993 г.

Сотрудничество стран СНГ продолжается – в 2010 году республиками Беларусь, Казахстан и Российской Федерации подписан проект Соглашения о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности:

О подписании Соглашения о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности. Распоряжение Правительства РФ от 7 декабря 2010 г. №2172-р

Законодательство РФ по интеллектуальной собственности
С 1 января 2008 года введена в действие часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующая права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. С этого времени перестают действовать (ст.2 Федерального закона от 18 декабря 2006 года N 231-ФЗ “О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации”)

Об авторском праве и смежных правах. Закон от 9 июля 1993 года №5351-1
Патентный закон. Закон от 23 сентября 1992 года №3517-1
О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Закон от 23 сентября 1992 года №3523-1
О правовой охране топологий интегральных микросхем. Закон от 23 сентября 1992 года №3526-1
О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров. Закон РФ от 23 сентября 1992 г. №3520-1
Отмененным законам теперь соответствуют отдельные главы ГК РФ: Глава 70. Авторское право (ст. 1255-1302) и Глава 71. Права, смежные с авторскими (ст. 1303-1344), Глава 72. Патентное право (ст. 1345-1407), Глава 74. Право на топологии интегральных микросхем (ст. 1448-1464), Глава 76. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий) (ст. 1473-1541)

Остальные законы и иные правовые акты применяются постольку, поскольку они не противоречат части четвертой Кодекса (ст.4 Федерального закона от 18 декабря 2006 года N 231-ФЗ “О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации”). К таким законам относятся, в частности,

О промышленных образцах. Закон от 10 июля 1991 года №2328-1
Об изобретениях в СССР. Закон от 31 мая 1991 года №2213-1
Заметим, что в ст.12 Федерального закона от 18 декабря 2006 года N 231-ФЗ “О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации” особо оговаривается действие пунктов о льготах и материальном стимулировании (действуют до принятия законодательных актов Российской Федерации о развитии изобретательства и художественно-конструкторского творчества).

Читать онлайн «Право интеллектуальной собственности» автора Стрельникова Ирина Александровна — RuLit — Страница 10

Вопросы. Вправе ли организация при демонстрации телевизоров использовать фрагменты видео без согласия автора? Существует ли допустимая продолжительность фрагмента видео, который можно использовать без разрешения автора?

Задача 2.5. Лицензионным договором на использование программы для ЭВМ предусмотрено, что лицензиат может использовать эту программу только лично и не вправе передавать ее третьим лицам.

Вопросы. К какому виду лицензионных договоров относится данный договор? В чем его принципиальное отличие от договора об отчуждении исключительного права? Могут ли исключительные права по договору об отчуждении исключительного права переданы третьим лицам?

Обоснуйте ответы примерами из судебной практики.

Задача 2.6. Организация передала другой стороне по лицензионному договору право использования программы для ЭВМ, которая не была зарегистрирована в Роспатенте.

Вопросы. Возможна ли передача программного продукта по одному из видов договоров по распоряжению исключительным правом? Какой договор считается наиболее оптимальным?

Задача 2.7. Общество занимается издательством книжной продукции и периодики. В штате имеются несколько журналистов, художники, редакторы.

Вопрос. Вправе ли работодатель при использовании служебного произведения, например статьи для журнала, отказать работнику – автору статьи в указании его имени на данном произведении?

Задача 2.8. Физическое лицо намерено создать интернет-сайт, где предполагается воспроизводить музыкальные произведения.

Вопросы. Может ли выступать создателем интернет-сайта физическое лицо (либо учредителем должны выступать только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель)? Нужно ли для каждой композиции заключать лицензионный договор, чтобы ее воспроизведение было законно?

Задача 2.9. Общество производит картографические произведения (туристические буклеты и путеводители).

Вопросы. В чем разница между картографическим произведением и картографической основой? В каком случае требуется наличие лицензионного договора на право использования картографического произведения (картографической основы)? Каким документом подтверждается авторское право на картографическое произведение (картографическую основу)?

Задача 2.10. Общество, являющееся производителем картографических произведений (туристических буклетов и путеводителей), обратилось в арбитражный суд с иском к музею-заповеднику о взыскании компенсации за нарушение авторских прав на картографическое произведение, представляющее собой карту территории заповедника с нанесенными на нее достопримечательностями. По мнению истца (общество), ответчиком (музеем-заповедником) издается и распространяется в переработанном виде карта заповедника, права на которую принадлежат обществу.

Судом для решения спорного вопроса была назначена экспертиза. Из экспертного заключения следует, что карта истца и карта ответчика отличаются авторским стилем: количеством обозначений, их оригинальным расположением, подписями. При этом допущена вероятность использования при создании обеих карт единой исходной информации (картографической основы).

Вопросы. Какое решение примет в этом случае суд? Является ли картографическое произведение объектом авторского права?

Задача 2.11. Кинокомпания – изготовитель кинофильма предполагает передать сети кинотеатров права на его прокат.

Вопросы. Является ли кинофильм результатом интеллектуальной деятельности? Кто является авторами данного результата интеллектуальной деятельности? Кому принадлежат исключительные права на кинофильм? На каком основании могут быть переданы права на прокат кинофильма?

Задача 2.12. Московское издательство готово опубликовать литературное произведение, автор которого является гражданином Белоруссии.

Вопросы. Возникает ли у гражданина Белоруссии исключительное право на произведение на территории России? Требуется ли заключение лицензионного договора?

Задача 2.13. Организация хранила на жестком диске дистрибутив (файл для установки программы на компьютер) программного продукта без согласия правообладателя. При этом сам программный продукт организацией не использовался.

Вопросы. Может ли указанное обстоятельство являться основанием для привлечения организации к ответственности, установленной ст. 1301 ГК РФ? Какова сумма компенсации и порядок ее определения?

Иерархия прав на Художественный фильм и результаты интеллектуальной деятельности в его составе

С первого января 2008 года действует Часть 4 ГК РФ, и, как обычно, Законодатель так и не понял сам, что же он натворил.
Итак, согласно ст.1263 ГК РФ, авторами художественного фильма являются:
1) режиссер-постановщик;
2) автор сценария;
3) композитор, являющийся автором музыкального произведения (с текстом или без текста), специально созданного для этого аудиовизуального произведения.
Но что представляет из себя художественный фильм?
Согласно той же статье – это произведение, состоящее из зафиксированной серии связанных между собой изображений (с сопровождением или без сопровождения звуком) и предназначенное для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия с помощью соответствующих технических устройств.
Поскольку авторы произведения обладают правом на неприкосновенность, то целостность произведения в окончательном виде подразумевается.
В 50-х годах прошлого века был спор, что же считать аудиовизуальным произведением? И все юристы в один голос утверждали, что нужно считать не саму пленку, обращая внимание на некорректность формулировок законных актов, а то что на пленке.
Однако, п.5 той же статьи вводит еще одно понятие – «автор произведения в составе аудиовизуального произведения».
Как я упоминал ранее, по гражданскому кодексу РСФСР, когда все права на сам фильм оставались за кинопроизводственной компанией, все авторы (физические лица) считались авторами произведений в составе фильма.
Таким образом, троица авторов заменила номинальную условную роль кинопроизводственной компании в авторстве фильма.
Однако, у этих же авторов есть и результаты интеллектуальной деятельности в составе фильма.
Но давайте разберемся, что же является произведением в составе художественного фильма.
При детальном анализе п.5 ст.1263 ГК РФ получается, что в составе фильма могут оказаться, как существовавшие ранее (автор произведения, положенного в основу сценария, и другие), так и созданные в процессе работы над ним (оператор-постановщик, художник-постановщик и другие) произведения.
Произведения, положенные в основу сценария говорят о том, что сценарий становится производным произведением, поскольку создается новое (производное) произведение на основе уже существующего.
Таким образом, вся чреда вытекающих друг из друга производных произведений находятся в составе фильма.
Согласно определения фильма, работа оператора-постановщика, создающего визуальный ряд фильма, является составной частью фильма, а следовательно сам фильм является еще и составным произведением, состоящим из зафиксированной серии связанных между собой изображений (с сопровождением или без сопровождения звуком) и предназначенное для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия с помощью соответствующих технических устройств, и при этом является отдельным объектом авторского права согласно ст.1259 ГК РФ.
Работа художника-постановщика фильма, создающего изобразительное решение фильма, отображается в фильме путем репродуцирования, поскольку серия изображений сделана средствами аналогичными фотографии (п.1 ст.1259 ГК РФ), а воспроизведением считается изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в трех измерениях одного и более экземпляра двухмерного произведения и в двух измерениях одного и более экземпляра трехмерного произведения.
Кроме того, режиссером-постановщиком художественного фильма используется множество объектов смежных прав для воспроизведения их в фильме, поскольку в основе Художественного фильма находится театрально-зрелищное представление. В частности: фонограммы и исполнение.
Таким образом, законодатель нас подводит к тому, что в состав фильма входит:
1. каждый самостоятельный объект авторских прав
2. вся чреда производных произведений
3. все составные произведения используемые для создания фильма.
В результате создается единый и неделимый объект авторского права — Художественный фильм. Недаром аудиовизуальное произведение считается одновременно отдельным объектом (ст.1259 ГК) и сложным объектом (ст.1263 и 1240 ГК РФ).
Поскольку взаимосвязь самостоятельных объектов авторских прав, производных произведений чрезвычайно сложна, Законодатель наделил определенными правами и обязанностями продюсеров.
В частности на мой взгляд, поскольку один автор не может понести все расходы по созданию Художественного фильма, в обязанности продюсера входит, согласно п.1 ст.1240 ГК РФ, приобретение прав на использование результатов интеллектуальной деятельности в составе Художественного фильма. В противном случае он не может называться продюсером.
Именно поэтому, при использовании результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта лицо, организовавшее создание этого объекта, вправе указывать свое имя или наименование либо требовать такого указания.
При этом, согласно ст. 1228 ГК РФ, не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ.
Таким образом, у продюсера никогда не возникает авторских или смежных прав. Такие права считаются прочими.
Таким образом, получается следующая иерархия прав на фильм:

  • Авторы самого фильма (авторские права) – возникают в результате создания фильма.
  • Продюсер (прочие права) – возникают в результате приобретения прав на результаты интеллектуальной деятельности в составе фильма.
  • Авторы произведений вошедших составной частью в фильм (авторские права) – возникают в результате создания произведений, используемых в составе фильма.
  • Авторы объектов смежных прав используемых в составе фильма (смежные права) – возникают в результате создания объектов смежных прав, используемых в составе фильма.

При этом авторы самого фильма, так же являются авторами произведений и объектов смежных прав, используемых в составе фильма.
Таким образом законодатель поставил юристов в области производства аудиовизуальных произведений в положение оценки каждого результата деятельности лиц участвующих в создании фильма на предмет результата интеллектуальной деятельности.
Проще всего это можно определить зная технологию производства аудиовизуальных произведений по каждому этапу производства и их результатов.

Путь от сценария до экрана: роль интеллектуальной собственности в кинопроизводстве

Кэти Джювел, ВОИС

Все мы любим кино. Этот уникальный вид искусства служит для нас источником развлечений, радости и восторга. Однако не стоит забывать, что кинопроизводство – процесс комплексный, требующий участия множества разных сторон. Какую роль в кинематографе играет интеллектуальная собственность?

Ответ прост: ИС является «тканью» всего процесса! ИС определяет каждый этап создания кинофильма от сценария до экрана (см. публикацию From Script to Screen: The Importance of Rights Documentation in the Distribution of Films ). Она помогает продюсерам привлекать необходимые средства для реализации кинопроекта, а режиссерам, сценаристам и актерам, равно как и многим другим творческим и техническим работникам, чья деятельность скрыта «за кулисами» кинозала, — зарабатывать на жизнь. ИС поощряет инновации в технологической сфере, расширяющие горизонты творчества и делающие возможным то, что ранее казалось недостижимым.

Права ИС определяют каждый этап создания кинофильма от сценария до экрана (Фото: WIPO/Berrod)

Авторское право — охрана прав создателей произведений

Среди всех прав ИС авторское право является стержневым элементом всего процесса производства кинофильма. Авторское право, помимо прочего, защищает авторов или правообладателей от несанкционированного использования другой стороной их произведений.

Достаточно посмотреть на длинный список имен в титрах в конце фильма, чтобы в общих чертах понять, сколько людей участвует в производстве кинокартины. Это комплексный, коллективный процесс, который порождает многочисленные и разнообразные виды прав, касающихся разных этапов создания фильма, таких как написание сценария и музыки, режиссура и исполнение.

Права, связанные с каждым из этих этапов, должны пройти процедуры лицензирования, передачи и оформления; только тогда продюсер — человек, отвечающий за превращение творческой мысли в востребованную коммерческую идею, — может заявить свои права на тот или иной фильм, получить необходимые средства для производства и выдавать лицензии, разрешающие прокат кинокартины, с целью ее максимально широкого распространения.

Продюсер отвечает за реализацию кинопроекта. Хотя он может и не быть автором первоначальной идеи сценария, но без его проницательности и энтузиазма кинопроект едва ли когда-то увидит свет. В ходе процесса кинопроизводства продюсеры заключают многочисленные соглашения, определяющие порядок использования прав ИС, возникающих в результате участия в процессе различных творческих сторон, и форму вознаграждения. Эти договоренности основаны на авторском и договорном праве и получили название «последовательности правоустанавливающих документов». (Дополнительная информация о соглашениях, которые должен заключить продюсер, в статье Securing Rights — From Script to Screen).

Все начинается со сценария

Путь любого фильма начинается с поиска хорошего сюжета или сценария. В идеале продюсеру удается найти сценарий, готовый для съемки, но обычно для создания киносценария приходится пользоваться услугами профессиональных сценаристов. Сценарием может быть новое произведение или произведение, основанное на существующем материале, например романе, пьесе или комиксах.

Сам сценарий принято считать оригинальным произведением, в связи с которым возникают права ИС. Продюсер обычно привлекает сценариста для создания короткого сюжета кинофильма и его чернового варианта; при этом соглашением может быть предусмотрено создание последующих вариантов, их переработка или доработка в обмен на согласованный гонорар. Организационно-правовая форма договора, заключенного с автором сценария, изменяется в зависимости от применимого законодательства в области авторского и смежных прав.

Если кинофильм является экранизацией существующего произведения, то продюсер — прежде чем предпринимать дальнейшие шаги — заключает договор опциона для получения права на использование этого материала. Договор опциона устанавливает, что владелец оригинального произведения, т.е. сценария, книги, статьи или рассказа, соглашается наделить продюсера на определенный срок правом, позволяющим создать фильм по этому произведению.

По мере готовности фильма (и использования опциона) владелец авторского права получает согласованный гонорар за действующее право, разрешающее использовать произведение в рамках конкретного фильма. В то же время обычно заключается договор о продаже прав, который определяет условия владения правами на киносценарий, на телематериал или правом, разрешающим использовать продукт в рамках смежных сегментов рынка, например для целей домашнего просмотра или новых информационно-коммуникационных технологий.

Искушённый продюсер пытается заполучить максимально широкие права, с тем чтобы обеспечить оптимальную рентабельность и иметь свободу действий, например, для создания следующей серии фильма. Первоначальный владелец авторского права, со своей стороны, прилагает все усилия к тому, чтобы сохранить за собой некоторые права, например право на публикацию, права на постановку пьесы, права на трансляцию по радио, права на использование образов героев (если у кого-то появится желания написать продолжение). Подробные договоры о продаже прав помогают избежать в будущем непредвиденных правовых проблем.

Финансирование

Когда речь заходит о получении необходимых для производства фильма средств, права ИС, подкрепленные четкой последовательной правоустанавливающей документацией, безусловно, являются самым ценным активом продюсера. Отсутствие четкой последовательной правоустанавливающей документации может серьезно затруднить — или даже сделать невозможной — продажу кинопродукта. Соглашение с известным сценаристом, актером или режиссером способно значительно повысить шансы на получение поддержки, необходимой для финансирования производства и распространения фильма.

Кроме того, именно продюсер выбирает подходящего режиссера для реализации кинопроекта и обсуждает с ним условия договора. Такие договоры охватывают ряд вопросов, при этом режиссер, в зависимости от юрисдикции, может получить статус автора и совладельца конкретного фильма, наделенного соответствующими правами, или же наемного работника с заработной платой или совмещать обе функции. Нередко режиссеры также получают от кинопрокатчиков гонорары, а в некоторых странах, например во Франции, имеют право в контексте своих неотъемлемых личных неимущественных прав обсуждать положение, касающееся окончательного монтажа, что позволяет им принимать решения о том, какой вариант картины появится на широком экране.

Охрана прав актеров

Продюсер аналогичным образом заключает договоры с актерами и исполнителями. Эти договоры могут быть многоплановыми и «тонкими», поскольку совмещают в себе вопросы, касающиеся прав ИС, в частности те, которые связаны с передачей прав продюсеру, и условия трудового договора.

Правовой статус актеров отличается в зависимости от страны. В некоторых государствах актеры наделяются широким кругом так называемых смежных прав (см. публикацию «Понимание авторского права и смежных прав» ). Тогда как во многих других странах актеры привлекаются для участия в съемках в качестве наемных работников и не имеют или почти не имеют возможности отстаивать выгодные для них договорные условия о вознаграждении (см. статью Managing performers’ rights: the role of contracts).

По окончании съемок фильма материал отправляется в монтажную, где режиссер монтажа, режиссер и композитор отбирают нужные кадры для создания наилучшей версии или окончательного монтажа фильма. После того как картина будет готова для показа на широкую аудиторию, права ИС сохранят свою определяющую роль в процессе кинопроизводства.

Договоренности с дистрибьютерами

Только при наличии четких последовательных правоустанавливающих документов (закрепляющих владение преимущественными правами на произведение) продюсер может добиться успеха при заключении сделок с распространителями. Продюсеры заключают соглашения с дистрибьютерами на условиях вознаграждения и с обязательством распространения фильма на основных рынках. В современной обстановке не существует типового соглашения с дистрибьютером. Продюсер может заключать договоренности с объединенной компанией, которая имеет возможность организовать прокат фильма в местных кинотеатрах, на компакт-дисках или на DVD, или же выдать лицензию местным телеканалам на его использование либо продать его зарубежным покупателям на кинофестивалях. Другой вариант — наладить отношения с различными дистрибьютерами, работающими в разных сегментах рынка, например кино- и видеоиндустрии, и тогда именно эти субъекты должны будут выдавать отдельные лицензии на те или иные права.

Договоры о распространении традиционно содержат положения, предусматривающие, что дистрибьютер имеет законное право внести некоторые изменения в фильм для целей распространения. Эти изменения могут касаться названия или монтажа и помогут удовлетворить требованиям классификации фильмов или цензуры или же дубляжа и наложения титров и т.д.

Любой дистрибьютер несет расходы в связи с маркетингом фильма, призванным обеспечить ему наиболее выгодную позицию на рынке. Продюсер прикладывает все усилия к тому, чтобы распространитель с должной ответственностью относился к своей задаче продвижения фильма на рынке. Продюсер может также пожелать оговорить права, касающиеся консультаций о форме проведения и направлении маркетинговой кампании.

Число и виды соглашений в области ИС, которые могут стать результатом процесса кинопроизводства, столь же разнообразны, сколь и многочисленны. В условиях такого многообразия вопросов и прав, которые должны быть учтены и пройти юридическую очистку, производители фильмов нередко страхуют профессиональную ответственность на случай возникновения каких-либо вопросов, связанных приобретением прав.

Товарные знаки и продвижение товара

Не менее видное место в индустрии кино занимают и товарные знаки. Аналогично любой другой отрасли в киноиндустрии используются товарные знаки для создания отличительного образа и привлечения внимания к продукту в условиях насыщенности рынка: будь то широкопопулярная компания 20th Century Fox и родственная ей Fox Searchlight, востребованная любителями более эксцентричного подхода, или кумиры анимации Pixar и Disney как компания, ориентированная на семейные ценности.

Название кинофильма также может охраняться как товарный знак, например «Звездные войны», аналогично образам главных героев и компонентам кинофильма, в частности Джеймс Бонд, 007, Гарри Поттер и Симпсоны. Регистрация этих компонентов в качестве товарных знаков может открыть путь для заключения прибыльных соглашений в области лицензирования и продвижения товара, которые помогают покрывать расходы на производство и рекламу фильма.

Принято считать, что Уолт Дисней стал первым, кто раскрыл потенциал кинематографа и его героев в свете получения дополнительного дохода (например, помимо кинопроката). Образ и имя Микки Мауса, самого узнаваемого героя мультипликационных фильмов в мире, были зарегистрированы в качестве товарного знака еще в 1928 г. К 2010 г. доля этого легендарного талисмана компании Disney в мировом товарообороте розничной торговли составила девять млрд. долл. США и продолжает демонстрировать высокий потенциал роста.

Еще один яркий пример успешного продвижения кинопродукта на рынке представляет собой фильм «Звездные войны». За первой картиной «Звездных войн», вышедшей на экраны в 1977 г., последовали еще пять фильмов-хитов, повлекших за собой создание высокодоходного многомиллиардного рынка предметов коллекционирования по мотивам фильма (начиная с фигурок героев и заканчивая световыми мечами, цепочками для ключей и книгами). «Звездные войны» стали непоколебимым культовым явлением, модной традицией, которая продолжит свое существование благодаря планам приступить в этом году к съемке «Звездных войн VII».

Скрытая реклама

Создатели кинофильмов и кинокомпании могут воспользоваться еще одним ценным приемом — техникой скрытой рекламы: те или иные брендовые товары (имеющие товарный знак) «вписываются» в сюжетную линию фильма. Самый первый пример скрытой рекламы встречается в картине «Крылья» 1929 г, где по сюжету упоминаются конфеты «Херши».

В свете широкого распространения цифровых технологий, позволяющих зрителям «отсеивать» рекламу, сегодня многие компании расценивают скрытую рекламу как более доступный и действенный метод взаимодействия с потребительской аудиторией. Для представителей индустрии кино эта практика стала ценным инструментом компенсации расходов на производство и рекламу.

Благодаря договоренности с компанией «Хайнекен» — по существующей информации, стоимостью в 45 млн. долл. США, — создатели последней серии ленты о Джеймсе Бонде «Координаты: «Скайфолл» (2010 г.) покрыли почти треть расходов на производство фильма. Техника скрытой рекламы применяется в «Бондиане», одном из самых успешных в мире примеров кинофраншизы, с 1960-х гг. В докладе новостного интернет-ресурса Business Insider перечислены все продукты, так или иначе упомянутые в фильмах о Бонде за время их существования. Значение этих «нагрузочных» товаров таково, что что некоторые киностудии включают их упоминание в сценарий еще до фактического создания фильма.

Техника скрытой рекламы применяется в «Бондиане», одном из самых успешных в мире примеров кинофраншизы, с 1960-х гг. Модель Z8, серийный вaриант концепт-кара 1997 г. Z07, созданная Хенриком Фишером в проектно-конструкторском бюро BMW в США, появляется в фильме о Бонде «И целого мира мало» (1999 г.) и играх про Джеймса Бонда, агента 007 «Под обстрелом» и «Гонки 007». (Photo: Jimmy Baikovicius ).

Технологические инновации

Для создания фильма используется множество технических средств: это и камера, и осветительные приборы, аппаратура монтажа, оборудование для звуковых и специальных эффектов. Инновации — это визитная карточка отрасли. На протяжении всей истории пытливые умы искали новые, более совершенные пути, позволяющие расширить горизонты возможного. Многие из таких уникальных технических решений охраняются патентами.

С того времени, когда Томас Эдисон и братья Люмьер сделали кинематограф массовым явлением, киноотрасль претерпела огромные технические изменения. Золотой век немого кино сменился эпохой звукового кино, которое придавало новое значение диалогу и игре актеров и, в свою очередь, привело к появлению киножанров. Изобретение техниколора (был создан в 1916 г. и дорабатывался на протяжении нескольких десятилетий) позволило сделать кинокартинку более реалистичной, а использование передовых новаторских, высокопроизводительных акустических систем — начиная с системы Vitaphone компанией Warner Brothers (была использована для создания первого полнометражного звукового фильма «Певец джаза» в 1927 г.) и до системы Dolby Surround (впервые применена в 1982 г.) — обогатило кинематограф.

На протяжении всей истории пытливые умы искали новые, более совершенные пути, позволяющие расширить горизонты возможного. Считается, что испанский кинорежиссер Сегундо де Шомон был первым, кто поместил камеру на движущееся устройство в 1907 г. Эта обманчиво простой шаг оказал огромное влияние на процесс кинопроизводства. Использование операторской тележки, платформы на колесах с закрепленной на ней камерой, помогает создать плавность съемки с движения, даже с тяжелым и громоздким оборудованием на ней. (Фото: Dan Eckert ).

Цифровые технологии – будущее кинематографа

Переход с пленки на «цифру» в последние годы оказал очень большое влияние на отрасль, повысив качество продукции, сократив расходы и сроки производства, а также упростив доступ в киноиндустрию для любителей и создателей бюджетных фильмов.

Цифровые технологии также предоставили колоссальные возможности для использования спецэффектов, стимулировали развитие жанров научной фантастики и «фэнтези». Благодаря цифровым технологиям в распоряжении создателей кинофильмов сегодня имеются инструменты для воссоздания образа воображаемых миров, исследуемых героями фильмов.

Компьютерная графика (технология CGI) впервые была использована в фильме «Мир Дикого Запада», снятом в жанре научной фантастики в 1973 г. В 1995 г. компания Pixar создала первый полнометражный фильм в жанре компьютерной анимации «История игрушек», а «Миллионер из трущоб», появившийся в 2009 г., стал первой картиной, снятой по большей части «на цифру», который получил премию «Оскар» в номинации «Лучшая операторская работа». В том же 2009 г. «Аватар» Джеймса Кэмерона явил миру новые возможности: использованная в нем техника стереоскопической съемки в формате 3D помогла создать удивительный монолитный сплав актерской игры и компьютерной графики с помощью применения кардинально новых технологий захвата движения.

Широкое использование и применение цифровых технологи, в том числе и сети Интернет, в корне меняют индустрию кино с точки зрения методов потребления и распространения кинопродукции (потоковое видео и скачивание) и сглаживает различия. Цифровые технологии, бесспорно, являются той средой, которая подпитывает любовь к кинематографу во всем мире.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *